Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie - Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie - Wikipedia

Albany BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie
СудЕвропейский суд
Цитирование (и)(1999) C-67/96, [1999] ECR I-5751, [2000] 4 CMLR 446
Мнения по делу
Мнение AG Jacobs (28 января 1999 г. )
Членство в суде
Судья (а) сидитСудья Родригес Иглесиас
Ключевые слова
Закон о конкуренции, трудовые права, пенсии

Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (1999) C-67/96 является Закон ЕС дело о границе между Европейское трудовое право и Европейский закон о конкуренции в Европейском Союзе.

Факты

Олбани Интернэшнл BV, голландская компания, заявила, что она не должна быть связана коллективное соглашение остаться в коллективном пенсионном фонде, поскольку он утверждал, что это «обязательство» ограничивало конкуренцию. По голландскому законодательству Albany BV была обязана присоединиться к дополнительному пенсионному фонду для рабочих своего промышленного сектора. Олбани был на отраслевой пенсии (Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie) с 1975 г. В 1981 г. было решено, что пенсия недостаточна. Albany BV заключила соглашение со страховщиком, предусматривающее повышенные льготы для своих сотрудников. В 1989 г. основа, на которой выплачивались пособия по обязательной схеме, была улучшена, что сделало ее сопоставимой с частной схемой Олбани. Поэтому Олбани подал заявление об освобождении от участия в фонде. Фонд отклонил заявку Олбани и отказался последовать совету Страхового совета, потребовав от него предоставить освобождение. Национальный суд принял решение Правления, но приостановил разбирательство до обращения в Европейский Суд по вопросу о том, является ли Фонд обязательством по смыслу статьи 85 Договора о ЕС (теперь Статья 101 ДФЕС. ), статья 86 (ныне Статья 102 ДФЕС. ) и статье 90 (ныне TFEU статья 106). Если да, то он также спросил, сводит ли обязательное членство к фонду к нулю эффективность правил конкуренции, применимых к предприятиям, а если нет, то существуют ли обстоятельства, которые могут сделать обязательное членство несовместимым со статьей 90.

Суждение

Генеральный прокурор

Генеральный адвокат Джейкобс высказал мнение, что пенсионные фонды, созданные на основании коллективных договоров, полностью не подпадают под действие закона о конкуренции.

A - Сравнительный обзор

80 Во Франции запрещение картелей[1] применяется к коллективным договорам между руководством и работниками. Согласно Conseil de la Concurrence (Орган по конкуренции) коллективные договоры по своему характеру не исключаются из существенной сферы действия правил конкуренции. Свобода коллективных переговоров рассматривается как простое изменение свободы заключения договоров, на которое распространяются аналогичные общие ограничения, включая запрет на создание картелей.[2] Профсоюзы рассматриваются как экономические субъекты, которые совместно со стороной работодателей могут влиять на конкурентный процесс.[3] Однако после анализа ограничительных эффектов или уравновешивания их антиконкурентных характеристик с их социальными преимуществами Conseil de la Concurrence классифицировал большинство положений рассматриваемых соглашений как совместимые с французскими правилами конкуренции.[4]

81 Хорошим примером такой аргументации является Avis (мнение) Conseil de la Concurrence по делу, аналогичному настоящим делам, которое касалось французской системы коллективной защиты.[5] Эта система предоставляет социальные пособия, которые дополняют государственную систему социального обеспечения. Он охватывает три вида рисков: во-первых, болезнь и материнство, во-вторых, нетрудоспособность и инвалидность, в-третьих, смерть. Он создается - по крайней мере частично - отраслевыми коллективными соглашениями между руководством и работниками. В этих соглашениях в качестве исключительного подрядчика по управлению фондами назначается, в частности, организация по предварительному обслуживанию. По совместному заявлению руководства и работников присоединение к системе часто становится обязательным для всего сектора по решению компетентного министра.

82 Ассоциация консультантов-консультантов, которая хотела предложить услуги на рынке в целях защиты, обратилась в антимонопольный орган с жалобой на последние две из вышеперечисленных характеристик системы, а именно на исключительность подрядчика и обязательную аффилированность работодателей, которые не участвовали в процесс коллективных переговоров. Conseil de la Concurrence постановил, что организации de prevoyance оказывали услуги и, следовательно, подпадали под действие правил конкуренции. Работодатели и служащие также подпадали под действие норм закона о конкуренции, прямо или косвенно через своих представителей, в том, что касалось содержания их коллективных договоров. Однако при назначении единственного подрядчика представители работодателей и работников просто использовали свое обычное право выбирать, с каким поставщиком услуг заключать договор. Что касается распространения соглашения на весь сектор, то Совет посчитал, что оно способствует, во-первых, равным условиям конкуренции в этом секторе и, во-вторых, экономическому и социальному прогрессу. Следовательно, нарушения правил конкурса не было.

83 В Финляндии Закон 480/1992 о конкуренции (Laki kilpailunrajoituksista) исключает в соответствии со статьей 2 (1) соглашения, касающиеся рынка труда, из сферы его применения. Таким образом, согласно подготовительным материалам, коллективные договоры об условиях труда не подпадают под действие правил конкуренции. Однако утверждается, что правила конкуренции применимы к коллективным договорам, которые касаются не условий труда, а, например, коммерческих отношений между работодателем и его клиентами.[6]

84 Высший административный суд постановил, что это исключение в деле[7] относительно коллективного договора в бумажной промышленности, который ограничивал возможность работодателей передавать независимым поставщикам услуг субподряды на выполнение определенных задач (например, уборки), которые традиционно выполнялись сотрудниками. Суд постановил, что из сферы действия запрета на создание картелей были исключены только статьи, непосредственно затрагивающие условия труда, такие как, например, заработная плата, рабочее время и защита от увольнения. Следовательно, рассматриваемые ограничения не подпадали под исключение. Сотрудники были в достаточной мере защищены правовым положением, запрещающим увольнение в случае субподряда.

85 В Дании Статья 2 (1) недавно принятого закона о конкуренции[8] предусматривает, что он применим к любому виду экономической деятельности. Согласно подготовительным материалам, понятие "экономическая деятельность" должно получить широкое толкование и включает все виды экономической деятельности на рынках товаров и услуг. Для применения закона не требуется ни цели получения прибыли, ни определенной правовой формы.

86 Статья 3 предусматривает, что закон не применим к заработной плате и условиям труда. Согласно подготовительным материалам, это исключение ограничивается отношениями между работодателями и работниками.

87 Из подготовительных материалов также следует, что исключение, содержащееся в новом законе, должно толковаться в соответствии с толкованием прежних законов о монополиях. Решение Верховного суда от 1965 г.[9] поэтому все еще имеет значение. Суду пришлось принять решение о правилах коллективного договора, в результате которых определенные группы потребителей были исключены из поставок одежды, произведенной менее дорогим способом. Суд постановил, что исключение неприменимо, поскольку соглашение шло дальше регулирования заработной платы и условий труда. Кроме того, закон был применим ratione personae к "социальным партнерам", поскольку они имели дело с "такими экономическими интересами". Таким образом, датский запрет картелей применим к правилам коллективных договоров, которые «связаны с экономической деятельностью» и «не касаются заработной платы или условий труда».

88 В Германии Федеральный закон о борьбе с ограничениями конкуренции (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, «GWB») исключает определенные области экономики и соглашения из сферы его материального применения. Однако ни рынок труда, ни коллективные договоры прямо не упоминаются.

89 Общий запрет картелей касается только соглашений «в той мере, в какой они могут влиять на ... рыночные условия в отношении торговли товарами или коммерческими услугами».[10] Согласно подготовительным материалам, зависимый труд не может быть отнесен к "коммерческим услугам". Таким образом, говорится, что коллективные договоры между руководством и работниками о заработной плате и условиях труда защищены от запрета картелей.[11]

90 Судам и Федеральному картелевому ведомству в нескольких случаях приходилось рассматривать законность коллективных договоров между руководством и рабочими, которые прямо или косвенно влияли на открытие магазинов или, в более общем плане, часы работы в определенных отраслях промышленности, через регулирование рабочего времени. расписания.

91 Bundesarbeitsgericht (Федеральный суд по трудовым спорам) постановил[12] что коллективные соглашения между руководством и работниками в принципе выходят за рамки правил конкуренции. На то было несколько причин. Во-первых, суд в порядке введения заявил, что ведение коллективных переговоров является одним из видов деятельности, защищаемых основными правами, предоставленными статьей 9 (3) Grundgesetz (Основного закона Германии). Во-вторых, рынок труда имел особый статус (ordnungspolitische Sonderstellung). В-третьих, условия для применения параграфа 1 GWB не были выполнены: профсоюзы не могли классифицироваться как предприятия для целей закона о конкуренции, поскольку они не действовали на рынках товаров или услуг. Таким образом, коллективные договоры не были соглашениями между предприятиями. Следовательно, необходимые предварительные условия для заключения таких соглашений, а именно решение работодателей вести совместные переговоры, также должны пользоваться антимонопольным иммунитетом. В-четвертых, баланс интересов был невозможен из-за отсутствия четких нормативных критериев. В-пятых, запрещение картелей будет применяться только в случае злоупотреблений сговором со стороны работодателей, которые намеренно использовали рамки коллективных договоров для прикрытия антиконкурентного картеля на рынках товаров или услуг.

92 Bundeskartellamt (Федеральное управление картелей) достигло другого результата. В заключении о коллективном договоре, который напрямую согласовывал прекращение торговой деятельности в субботу и праздничные дни в секторе оптовой торговли[13] Управление постановило, что такие соглашения напрямую влияют на рынки товаров и коммерческих услуг и поэтому априори не защищены от применения параграфа 1 GWB. Он отличал эти соглашения от соглашений, просто регулирующих рабочее время.

93 Во втором случае Управление пошло еще дальше.[14] Руководство и персонал в секторе розничной торговли согласовали согласованные графики рабочего времени, которые косвенно не позволяли владельцам магазинов открываться по истечении определенного часа. Управление постановило, что регулирование рабочего времени посредством коллективных переговоров было особым случаем из-за его двойственного характера. С одной стороны, часы работы розничной торговли были важным фактором конкуренции. Профсоюзы и работодатели косвенно, но эффективно влияли на деятельность предприятий-работодателей на рынках товаров и услуг и, следовательно, занимались экономической деятельностью. С другой стороны, коллективные переговоры были защищены основными правами в той мере, в какой они касались условий труда. В этом конкретном и исключительном случае конфликта только уравновешивание вовлеченных интересов может привести к работоспособному решению. В рассматриваемом случае интерес к конкуренции должен был преобладать.

94 Kammergericht (Высший земельный суд, Берлин), решение по апелляции[15] о тех же графиках рабочего времени, которые прокомментировал Bundeskartellamt,[16] принял третью линию рассуждений. Он постановил, что ни коллективные соглашения, ни договаривающиеся стороны таких соглашений не были априори исключены из сферы применения закона Германии о картельных отношениях. Коллективные договоры об условиях труда и заработной плате, тем не менее, обычно являются законными в соответствии с пунктом 1 GWB, поскольку они не могут повлиять на "рыночные условия в отношении торговли товарами или коммерческими услугами". Что касается конкретных коллективных договоров, находящихся под пристальным вниманием, косвенное, но эффективное ограничивающее влияние на часы работы магазинов на рынке товаров привело в принципе к нарушению запрета на создание картелей. Однако соглашения о рабочем времени лежали в основе (im Kernbereich) фундаментального права Германии на ведение коллективных переговоров. Такие соглашения полностью защищены от запретов, содержащихся в обычных законах.

95 В Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о добросовестной торговле 1973 года государственный секретарь может передать ограничительную трудовую практику Комиссии по монополиям и слияниям, чтобы она рассмотрела их влияние на общественные интересы. До недавнего времени это положение никогда не применялось: традиционно в Соединенном Королевстве не использовалось законодательство о конкуренции для решения вопросов трудовых отношений.[17] В 1988 году первая такая ссылка была сделана в соответствии с Законом: он касался практики труда на телевидении и в кино. Комиссия по монополиям и слияниям пришла к выводу, что рассматриваемая практика не противоречит общественным интересам.[18] Позиция, по-видимому, не отличается существенно в соответствии с новым Законом о конкуренции 1998 года, который в целом основан на статьях 85 и 86 Договора.

96 В Соединенных Штатах профсоюзная деятельность в принципе защищена от запрета картелей, содержащегося в Разделе 1 Закон Шермана[19] через "предусмотренные законом" и "не предусмотренные законом" освобождения от трудовых затрат. Однако эти исключения ограничены по своему объему.

97 Что касается "установленного законом" исключения, то еще в 1914 году Конгресс принял Закон Клейтона, который был разработан для предоставления антимонопольного иммунитета односторонней деятельности профсоюзов в ходе трудовых споров. В нем, в частности, предусматривалось, что "человеческий труд не является товаром или предметом торговли". Поскольку намерения законодателя были частично сорваны узким толкованием Закона федеральными судами,[20] Конгресс принял в 1932 г. Закон Норриса-Ла Гуардия, что должно было расширить сферу действия предыдущего исключения. В США - Хатчесон[21] Верховный суд установил три условия для применения этого предусмотренного законом исключения. Во-первых, должен быть трудовой спор. Во-вторых, профсоюз должен действовать в своих «личных интересах». В-третьих, профсоюзы не должны объединяться с нетрудовыми группами, то есть работодателями.

98 Хотя предусмотренное законом освобождение не распространялось на соглашения между профсоюзами и работодателями, Верховный суд в своей последующей прецедентной практике признал существование неофициального освобождения, хотя в принципе и ограничивалось соглашениями о заработной плате и условиях труда. В Коннелл[22] Верховный суд заявил:

«Исключение, не предусмотренное законом, имеет своим источником сильная политика в области труда, благоприятствующая объединению сотрудников для устранения конкуренции по поводу заработной платы и условий труда. Успех профсоюзов в организации работников и стандартизации заработной платы в конечном итоге повлияет на ценовую конкуренцию среди работодателей, но цели федерального закона о труде никогда не могли бы быть достигнуты, если бы эти последствия для деловой конкуренции считались нарушением антимонопольного законодательства. Таким образом, Суд признал, что трудовая политика требует терпимости к уменьшению деловой конкуренции, основанной на различиях в заработной плате и условиях труда. ... Однако политика в области труда явно не требует, чтобы профсоюз имел свободу налагать прямые ограничения на конкуренцию между теми, кто нанимает его членов. Таким образом, хотя предусмотренное законом исключение позволяет профсоюзам вводить некоторые ограничения, действуя в одностороннем порядке ..., не предусмотренное законом исключение не предлагает аналогичной защиты, когда профсоюз и неработающая сторона соглашаются ограничить конкуренцию на деловом рынке ».

99 Было бы полезно кратко рассмотреть три основных решения Верховного суда США о сфере действия неурегулированного освобождения от трудозатрат.

100 United Mine Workers of America v Пеннингтон[23] касался предполагаемого сговора между профсоюзами и крупными угольными компаниями с целью навязать, в частности, заработную плату, содержащуюся в коллективном соглашении, всем операторам в этом секторе, независимо от их платежеспособности, с целью вытеснить мелких работодателей из бизнеса.

101 Большинство (6–3) считают, что данное поведение не пользуется иммунитетом от антимонопольного законодательства. Законодательное освобождение не применялось, поскольку между профсоюзом и работодателями было соглашение. Коллективный договор о отпускных ценах на уголь явно будет нарушением антимонопольных правил. Напротив, заработная плата была в самом центре переговоров работодателей и профсоюзов. Следовательно, влияние на товарный рынок в результате устранения конкуренции, основанной на заработной плате между работодателями в переговорном подразделении, в принципе, было «не тем видом сдерживания, который Конгресс намеревался запретить Законом Шермана». Соответственно, профсоюз имел право заключить соглашение о заработной плате с переговорной единицей, объединяющей несколько работодателей, и добиваться, преследуя свои собственные интересы, а не по соглашению со всеми или частью работодателей этой единицы, такой же заработной платы от других работодателей. . Однако «одна группа работодателей не может вступать в сговор с целью устранения конкурентов из отрасли, и профсоюз несет ответственность перед работодателями, если он становится стороной сговора». Таким образом, предполагаемое соглашение между профсоюзом и крупными производителями угля об обеспечении единых стандартов труда для всей отрасли не было исключением из антимонопольного законодательства.

102 Мясорубки v Jewel Tea Co.,[24] решение, которое было принято в тот же день, касалось времени работы магазина. Местный профсоюз, представляющий практически всех мясников в этом районе, согласился с торговой ассоциацией розничных продавцов продуктов питания, что мясные отделы продовольственных магазинов будут открыты только с 9 утра до 6 вечера. с понедельника по субботу включительно. Столкнувшись с забастовкой, если он не согласился с такими условиями, работодатель подписал контракт, а затем подал в суд на профсоюз, добиваясь признания его недействительным в соответствии с Законом Шермана.

103 Большинство (6–3) сочли, что антимонопольные правила неприменимы, но не согласились с обоснованием. Трое из большинства утверждали, что ограничение маркетинговых часов настолько тесно связано с заработной платой, продолжительностью рабочего времени и условиями труда, что добросовестное ведение переговоров по такому положению было исключено из закона Шермана. Трое других судей большинства, которые выразили несогласие в Пеннингтоне, заявили, что ведение коллективных переговоров по обязательным предметам переговоров в соответствии с соответствующим законодательством о труде по самой своей природе не регулируется антимонопольным законодательством. В первую очередь они утверждали, что судьи должны уважать намерения законодателя и что у антимонопольного судьи нет нормативных критериев, позволяющих отличить полезные коллективные договоры от вредных.

104 Меньшинство выразило мнение, что соглашение напрямую касается товарного рынка и не оказывает никакого влияния на конкуренцию. Следовательно, это было запрещено законом Шермана.

105 В своем недавнем решении в Браун против Про Футбол[25] Верховный суд столкнулся с тем, что работодатели коллективно и в одностороннем порядке навязывали своим работникам условия найма после того, как коллективные переговоры зашли в тупик. Дело касалось несколько особого случая переговоров между Национальной футбольной лигой и союзом футболистов.

106 Большинство (8-1) считали, что неустановленное законом освобождение от трудовых затрат защищало пост-тупиковые соглашения между несколькими работодателями о выполнении условий последнего наилучшего добросовестного предложения работодателей по заработной плате, исходя из предположения, что такое поведение не вызывает возражений как вопрос трудового законодательства и политики. Во-первых, в нем утверждалось, что переговоры с несколькими работодателями сами по себе являются устоявшимся, важным и широко распространенным методом коллективных переговоров, дающим преимущества как руководству, так и трудящимся. Во-вторых, подчинить рассматриваемую практику антимонопольному законодательству означало потребовать от антимонопольных судов ответа на множество важных практических вопросов о том, как должны проводиться коллективные переговоры об условиях труда - именно этого результата стремилось избежать освобождение от трудовых отношений. В-третьих, разрешение антимонопольной ответственности грозит внести нестабильность и неопределенность в процесс коллективных переговоров.

107 Несогласный судья (судья Стивенс) выразил мнение, что ни политика, лежащая в основе трудового и антимонопольного законодательства, ни цель неустановленного законодательством освобождения от налогообложения не являются оправданием для освобождения от антимонопольного контроля коллективных действий, инициированных работодателями с целью снижения заработной платы ниже установленного уровня. уровень, который будет производиться на свободном рынке.

108 Результаты этого сравнительного обзора можно резюмировать следующим образом.

109 Во всех рассмотренных системах коллективные договоры между менеджментом и трудящимися в определенной степени защищены от запрета антиконкурентных картелей. Однако этот иммунитет не безграничен.

110 Правовые источники, из которых исходит иммунитет, и правовые механизмы, с помощью которых он достигается, сильно различаются. Можно найти

- верховенство основного права на ведение коллективных переговоров (Германия),

- явное исключение в антимонопольном или другом законодательстве (Дания, Финляндия, законодательное исключение в США),

- создание судов (исключение, не предусмотренное законом в США),

- требование особого условия, обычно не выполняемого соответствующими соглашениями, без которого запрет на создание картелей не нарушается (Германия),

- применение общих условий для нарушения запрета картелей таким образом, чтобы привести к желаемому результату (Франция),

- традиционная практика неприменения правил конкуренции к трудовым отношениям (Великобритания).

111 Объем иммунитета также различается. Однако суды регулярно задают следующие вопросы:

- Касаются ли рассматриваемые соглашения заработной платой, рабочим временем или другими условиями труда, которые являются основными предметами коллективных переговоров?

- В какой степени соглашения влияют на рынки товаров и услуг, на которых работают работодатели?

- В какой степени соглашения влияют на третьих лиц? Потенциально затронутые третьи стороны - это компании, действующие на том же рынке, но не участвовавшие в процессе переговоров, компании, действующие на других рынках, и потребители.

- У соглашений антиконкурентная цель?

- Что более уместно: применять жесткие правила или заниматься в индивидуальном порядке процессом балансирования вовлеченных конфликтующих интересов?

112 На этом фоне я перехожу к анализу статьи 85 (1) Договора. Я буду последовательно изучать, во-первых, применимость ratione materiae статьи 85 (1) Договора, во-вторых, существует ли соглашение или согласованность между предприятиями и, в-третьих, ограничивает ли это согласование конкуренцию в значительной степени.

[...]

124 Что касается социальной сферы, в Договоре нет положения, которое, как и статья 42, прямо исключает применение правил конкуренции или ставит его в зависимость от решения Совета.

125 Кроме того, Суд безоговорочно подтвердил применимость правил конкуренции Сообщества к ряду других "особых" секторов, которые выходят за рамки правил конкуренции в некоторых государствах-членах. В этих секторах применимость правил конкуренции часто оспаривается с аргументацией, основанной на особенностях соответствующих секторов и противоречащих друг другу политических целях, перечисленных в статье 3 Договора.

126 Суд, однако, регулярно отклонял такие аргументы и применял статьи 85 и 86 к таким секторам, как транспорт,[26] энергия[27] банковское дело[28] и страхование[29] на основании того, что существуют другие механизмы, такие как, например, исключения в соответствии со статьей 85 (3) Договора, посредством которых законодательство Сообщества о конкуренции позволяет учитывать особые характеристики определенных отраслей экономики.[30] В этих делах Суд не придерживался мнения, что наличие противоречащих друг другу целей политики - как, например, содержится в статье 3 (f) (общая политика в сфере транспорта) и статье 3 (t) (меры Сообщества в области энергетики). сектор) - само по себе исключает применение правил конкуренции в соответствующих секторах. Из того факта, что Сообщество проводит определенную политику, не следует, что эта область экономики тем самым исключается из правил конкуренции.

127 Более того, что особенно актуально для настоящих дел, Суд уже принял в ряде важных решений принцип, согласно которому правила конкуренции применяются в социальной сфере, в частности, в сфере занятости и пенсий. Таким образом, Суд признал этот принцип в отношении рынков труда в Höfner[31] И в Центр занятости[32] а по пенсиям в Пусе[33] И в Fédération Française des Sociétés d'Assurances.[34] Эти случаи необходимо будет более полно рассмотреть ниже. На данном этапе достаточно отметить, что при рассмотрении вопроса о том, должны ли соответствующие органы классифицироваться как предприятия по смыслу статей 85 или 86, Суд косвенно признал, что правила конкуренции применялись ratione materiae в этих областях. Совсем недавно в Содемаре Суд - даже не изучив, могут ли частные некоммерческие организации, занимающиеся медицинской деятельностью, классифицироваться как предприятия, - просто применил правила конкуренции и обнаружил отсутствие соглашения по смыслу статьи 85 ( 1).[35]

[...]

(а) Существует ли основное право на ведение коллективных переговоров?

132 Фонды, правительства Нидерландов и Франции и Комиссия утверждают, что из ряда международно-правовых документов следует, что в правопорядке Сообщества существует фундаментальное право на ведение коллективных переговоров. Утверждается, что применение статьи 85 (1) к этим соглашениям было бы равносильно лишению руководства и трудящихся этого основного права.

133 Действительно ли правопорядок Сообщества содержит такое фундаментальное право? Это принципиальный вопрос, поскольку при наличии такого права любое ущемление существа права, даже в общественных интересах, может быть незаконным.[36]

134 В аналитических целях я буду различать три права: во-первых, право отдельных лиц создавать профсоюз или ассоциацию работодателей и вступать в них; во-вторых, общее право профсоюза или ассоциации предпринимать коллективные действия для защиты профессиональных интересов; и, в-третьих, конкретное право, о котором идет речь в настоящих случаях профсоюзов и ассоциаций работодателей, на ведение коллективных переговоров.

135 Сам Договор ЕС, хотя, как обсуждается ниже, поощряет коллективные переговоры, прямо не предоставляет ни одного из трех вышеуказанных прав.

[...]

179 Авторы Договора либо не знали о проблеме, либо не могли договориться о решении. Таким образом, договор не дает четких указаний. В этих обстоятельствах нужно проводить черту в соответствии с установленными принципами интерпретации. Поскольку оба набора правил являются положениями Договора одного ранга, один набор правил не должен иметь абсолютного приоритета над другим, и ни один набор правил не должен лишаться всего своего содержания. Поскольку правила Договора, поощряющие коллективные переговоры, предполагают, что коллективные договоры в принципе законны, статья 85 (1) не могла быть предназначена для применения к коллективным договорам между руководством и работниками по основным вопросам, таким как заработная плата и другие условия труда. Соответственно, коллективные соглашения между руководством и работниками о заработной плате и условиях труда должны пользоваться автоматическим иммунитетом от антимонопольного контроля.

[...]

194 Соответственно, мой вывод относительно антимонопольного иммунитета для коллективных договоров состоит в том, что коллективные соглашения между руководством и работниками, заключенные добросовестно по основным предметам коллективных переговоров, таким как заработная плата и условия труда, которые не влияют напрямую на третьи рынки и третьи стороны, не подпадают под действие статьи 85 (1) Договора.

[...]

XI - Заключение

Соответственно, я считаю, что на вопросы, упомянутые в этих случаях, следует ответить следующим образом:

(1) Статья 85 (1) Договора не нарушается, если представители работодателей и работников в определенном секторе экономики соглашаются коллективно создать единый отраслевой пенсионный фонд и совместно обращаются к властям с просьбой сделать присоединение к фонду обязательным. для всех лиц, принадлежащих к этому сектору.

(2) Статьи 5 и 85 Договора не нарушаются, если по совместному запросу представителей работодателей и работников государство-член ЕС делает участие в отраслевой пенсионной схеме обязательным для всех предприятий, принадлежащих к этому сектору.

(3) Отраслевые пенсионные фонды Нидерландов являются "предприятиями" в значении правил конкуренции Договора.

(4) Статьи 90 (1) и 86 Договора исключают правила обязательного присоединения к отраслевым пенсионным фондам, такие как правила, встречающиеся в Нидерландах, только в тех случаях, когда из-за нормативной базы и декрета, делающего присоединение обязательным, фонды явно не в состоянии удовлетворить спрос и где отмена обязательной аффилированности не будет препятствовать предоставлению услуг, представляющих общий интерес, закрепленных за фондами.

Статьи 90 (1) и 86 Договора исключают такие правила, как руководящие принципы Нидерландов по освобождению от налогов, в той мере, в какой они дают право отраслевым пенсионным фондам принимать дискреционные решения по заявлениям об индивидуальном освобождении от обязательного присоединения, которые подлежат только незначительному судебному рассмотрению.

(5) Поскольку национальные правила считаются противоречащими статьям 90 (1) и 86 Договора, они неприменимы с учетом потенциального ограничения, наложенного Судом на последствия ratione temporis его постановления.

Суд справедливости

В Суд справедливости постановил, что соглашения, заключенные в контексте коллективных переговоров между работодателями и работниками для достижения признанных целей социальной политики, не были уловлены Статья 101 ДФЕС. потому что цель закона о конкуренции заключается не в том, чтобы влиять на коллективные договоры, а в регулировании антиконкурентной деловой практики. Не было никаких трудностей с обязательным присоединением к отраслевому пенсионному фонду, а закон о конкуренции не применялся. Пенсионный фонд занимался экономической деятельностью, хотя и не приносил прибыли. Он занимал доминирующее положение при Статья 102 ДФЕС. но это было оправдано с учетом схемы социальной солидарности. Правительство Нидерландов было вправе рассмотреть вопрос о том, будет ли альтернатива установления минимальных пенсионных требований соответствовать уровням пенсионных выплат, достигнутым за счет обязательного членства в фонде.

58 В соответствии со Статьей 4 (1) и (2) Соглашения диалог между руководством и работниками на уровне Сообщества может привести, если они того пожелают, к договорным отношениям, включая соглашения, которые будут осуществляться либо в соответствии с процедурами, либо практики, характерные для менеджмента и труда и государств-членов, или, по совместному запросу подписавших сторон, решением Совета по предложению Комиссии.

59 Несомненно, определенные ограничения конкуренции заложены в коллективных договорах между организациями, представляющими работодателей и работников. Однако цели социальной политики, преследуемые такими соглашениями, были бы серьезно подорваны, если бы менеджмент и рабочая сила подпадали под действие статьи 85 (1) Договора при совместном стремлении принять меры по улучшению условий труда и занятости.

[...]

77 Следует иметь в виду, что в контексте законодательства о конкуренции Суд постановил, что понятие предприятия охватывает каждое юридическое лицо, занимающееся экономической деятельностью, независимо от правового статуса юридического лица и того, как оно осуществляется. профинансировано (см., в частности, Дело C-41/90 Хёфнер и Эльзер [1991] ECR I-1979, параграф 21; Пусе и Пистр, упомянутое выше, пункт 17; и Французская федерация обществ страхования, упомянутая выше, пункт 14).

78 Более того, в упомянутом выше деле Poucet and Pistre Суд постановил, что эта концепция не охватывала организации, которым поручено управлять определенными схемами обязательного социального обеспечения, основанными на принципе солидарности. В рамках программы по болезни и беременности и родам, составляющей часть рассматриваемой системы, пособия были одинаковыми для всех получателей, даже если взносы были пропорциональны доходу; в рамках пенсионного плана пенсии по возрасту финансируются работниками, работающими по найму; кроме того, установленные законом пенсионные выплаты не были пропорциональны взносам, уплачиваемым в пенсионный план; наконец, схемы с профицитом способствовали финансированию тех, кто испытывал структурные финансовые трудности. Эта солидарность потребовала, чтобы различные схемы управлялись одной организацией, а участие в схемах было обязательным.

79 Напротив, в Fédération Française des Sociétés d'Assuranceвыше, Суд постановил, что некоммерческая организация, которая управляла пенсионной схемой, предназначенной для дополнения базовой обязательной схемы, установленной законом в качестве факультативной схемы и действующей в соответствии с принципом капитализации, была предприятием в том смысле, как статьи 85 и след. Договора. Необязательная принадлежность, применение принципа капитализации и тот факт, что выгоды зависели исключительно от суммы взносов, уплачиваемых бенефициарами, и от финансовых результатов инвестиций, сделанных управляющей организацией, подразумевали, что эта организация вела экономическую деятельность в условиях конкуренции. с компаниями по страхованию жизни. Ни преследуемая социальная цель, ни тот факт, что она была некоммерческой, ни требования солидарности, ни другие правила, касающиеся, в частности, ограничений, которым управляющая организация подвергалась при осуществлении инвестиций, не меняли того факта, что управляющая организация вела хозяйственную деятельность.

80 Вопрос о том, является ли понятие обязательства по смыслу статьи 85 и след. Договора, распространяется на такой орган, как отраслевой пенсионный фонд, рассматриваемый в основном производстве, должен рассматриваться в свете этих соображений.

81 Отраслевой пенсионный фонд сам определяет размер взносов и пособий, и фонд действует в соответствии с принципом капитализации.

82 Соответственно, в отличие от пособий, предоставляемых организациями, на которые возложено управление схемами обязательного социального страхования, которые упоминаются в приведенных выше Пусе и Пистре, размер пособий, предоставляемых Фондом, зависит от финансовых результатов инвестиций. сделанное им, в отношении чего оно, как и страховая компания, подлежит надзору со стороны Страхового совета.

83 Кроме того, как явствует из статьи 5 BPW и статей 1 и 5 Руководства по освобождению от аффилированности, отраслевой пенсионный фонд должен предоставлять освобождение предприятию, если оно уже предоставлено своим работникам на по крайней мере за шесть месяцев до подачи запроса, на основании которого обязательна принадлежность к фонду, пенсионная схема предоставляет им права, по крайней мере, эквивалентные тем, которые они получили бы, если бы присоединились к фонду. Более того, в соответствии со Статьей 1 вышеупомянутых Руководящих принципов, этот фонд также имеет право предоставить освобождение предприятию, которое предоставляет своим работникам пенсионный план, предоставляющий им права, по крайней мере, эквивалентные правам, полученным из фонда, при условии, что в случае выхода из фонда из фонда компенсация, которую Совет по страхованию считает разумной, предлагается за любой ущерб, понесенный фондом с актуарной точки зрения в результате вывода средств.

84 Отсюда следует, что отраслевой пенсионный фонд, о котором идет речь в основном производстве, ведет хозяйственную деятельность, конкурируя со страховыми компаниями.

85 В этих обстоятельствах тот факт, что фонд является некоммерческим, и проявления солидарности, на которые ссылается он и вмешивающиеся правительства, недостаточны для того, чтобы лишить отраслевой пенсионный фонд его статуса как предприятия в смысле конкуренции. правила Договора.

86 Несомненно, преследование социальной цели, вышеупомянутые проявления солидарности и ограничения или контроль инвестиций, осуществляемых отраслевым пенсионным фондом, могут сделать услуги, предоставляемые фондом, менее конкурентоспособными, чем аналогичные услуги, предоставляемые страховыми компаниями. Хотя такие ограничения не препятствуют тому, чтобы деятельность, осуществляемая фондом, рассматривалась как экономическая деятельность, они могут оправдать исключительное право такого органа на управление дополнительной пенсионной схемой.

[...]

Третий вопрос

88 В своем третьем вопросе национальный суд, по сути, стремится установить, препятствуют ли статьи 86 и 90 Договора государственным органам наделять пенсионный фонд исключительным правом на управление дополнительной пенсионной схемой в данном секторе.

89 Правительство Нидерландов утверждает, что приказ об обязательном присоединении имеет единственное следствие, требующее от работников соответствующего сектора присоединения к Фонду. По его мнению, приказ не предоставляет Фонду исключительного права в области дополнительных пенсий. Фонд также не занимает доминирующего положения по смыслу статьи 86 Договора.

90 С самого начала необходимо отметить, что решение государственных органов об обязательном присоединении к отраслевому пенсионному фонду, как в этом случае, обязательно подразумевает предоставление этому фонду исключительного права на сбор и управление уплаченными взносами с целью накопление пенсионных прав. Таким образом, такой фонд следует рассматривать как предприятие, которому государственными властями предоставлены исключительные права такого рода, как указано в статье 90 (1) Договора.

91 Далее, следует отметить, что в соответствии с устоявшейся прецедентной практикой предприятие, которое имеет юридическую монополию на существенную часть общего рынка, может рассматриваться как занимающее доминирующее положение по смыслу статьи 86 Договора (см. Дело C -179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova [1991] ECR I-5889, параграф 14, и Дело C-18/88 GB-Inno-BM [1991] ECR I-5941, параграф 17).

92 Отраслевой пенсионный фонд, о котором идет речь в основном производстве, который имеет исключительное право управлять дополнительной пенсионной схемой в промышленном секторе в государстве-члене и, следовательно, в значительной части общего рынка, может поэтому рассматривается как занимающее доминирующее положение по смыслу статьи 86 Договора.

93 Однако не следует забывать, что простое создание доминирующего положения путем предоставления исключительных прав по смыслу статьи 90 (1) Договора само по себе не является несовместимым со статьей 86 Договора. Государство-член нарушает запреты, содержащиеся в этих двух положениях, только в том случае, если данное предприятие, просто осуществляя предоставленные ему исключительные права, приводит к злоупотреблению своим доминирующим положением или когда такие права могут создать ситуацию, в которой это предприятие привело к таким злоупотреблениям (Хёфнер и Эльзер, упомянутое выше, пункт 29; Дело C-260/89 ERT [1991] ECR I-2925, пункт 37; Merci Convenzionali Porto di Genova, упомянутое выше, пункты 16 и 17; Дело C-323/93 Centre d'Insémination de la Crespelle [1994] ECR I-5077, параграф 18; и дело C-163/96 Расо и другие [1998] ECR I-533, параграф 27).

[...]

105 Дополнительная пенсионная схема, о которой идет речь в основном производстве, выполняет важную социальную функцию в пенсионной системе Нидерландов из-за ограниченного размера установленной законом пенсии, которая рассчитывается на основе установленной законом минимальной заработной платы.

106 Более того, важность социальной функции, связанной с дополнительными пенсиями, недавно была признана законодательным органом Сообщества, принятым Директивой Совета 98/49 / EC от 29 июня 1998 г. о защите дополнительных пенсионных прав работающих и самозанятых лиц, перемещающихся в пределах Сообщество (OJ 1998 L 209, p. 46).

[...]

108 Если исключительное право фонда управлять дополнительной пенсионной схемой для всех работников в данном секторе было отменено, предприятия с молодыми работниками с хорошим здоровьем, занимающимися неопасной деятельностью, будут искать более выгодные условия страхования у частных страховщиков. Постепенный уход от «хороших» рисков приведет к тому, что отраслевой пенсионный фонд будет нести ответственность за растущую долю «плохих» рисков, тем самым увеличивая стоимость пенсий для работников, особенно на малых и средних предприятиях, где пожилые сотрудники заняты в опасных условиях. деятельность, которой фонд больше не мог предлагать пенсии по приемлемой цене.

109 Такая ситуация может возникнуть, в частности, в случае, когда, как и в основном производстве, дополнительная пенсионная схема, управляемая исключительно Фондом, демонстрирует высокий уровень солидарности, в частности, из-за того, что взносы не отражают риск, от обязательство принимать всех работников без предварительного медицинского осмотра, продолжающееся начисление пенсионных прав, несмотря на освобождение от уплаты взносов в случае нетрудоспособности, погашение Фондом задолженности по взносам, причитающимся с работодателя в случае неплатежеспособность и индексация размера пенсий для поддержания их стоимости.

110 Такие ограничения, которые делают услугу, предоставляемую Фондом, менее конкурентоспособной, чем сопоставимая услуга, предоставляемая страховыми компаниями, служат оправданием исключительного права Фонда на управление дополнительной пенсионной схемой.

111 Отсюда следует, что отмена исключительного права, предоставленного Фонду, может сделать невозможным выполнение возложенных на него задач общего экономического интереса в экономически приемлемых условиях и поставить под угрозу его финансовое равновесие.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Статья 7, Ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986.
  2. ^ Conseil de la Concurrence, 26 июня 1990 г., Решение № 90-D-21 Syndicats d'artistes-interprètes.
  3. ^ CA Paris, 1re Chambre, 6 марта 1991, Syndicat français des artistes interprètes et autres, воспроизведено в Contrats-Concurrence-Consommentation, 1991, 108: «[L] a prohibition édictée par l'ordonnance ... intéresse toute forme de Conceration, quels qu'en soient les auteurs et les victimes directes, dès lors qu'objectivement elles ont pour objet ou peuvent escape for effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
  4. ^ См. Обоснование в Решении Conseil de la Concurrence, цитируемом в примечании 23.
  5. ^ Conseil de la Concurrence, Avis № 92-A-01 от 21 января 1992 г. Syndicat français des assureurs-consils.
  6. ^ Kom. 1987: 4, с. 61; HE 148/1987 vp., P. 14 и HE 162/1991 vp., P. 9.
  7. ^ KHO taltio 1586, 11 апреля 1995 г.
  8. ^ Lov nr. 384, 10 июня 1997 г.
  9. ^ Ufr. 1965.634H ср. Ufr. 1965В.260.
  10. ^ `... soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen. '
  11. ^ Amtliche Begründung für den Entwurf eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BT-Drucks. 2/1158, С. 30.
  12. ^ Решение от 27 июня 1989 г., 1 AZR 404/88, частично воспроизведено в WuW / E VG 347.
  13. ^ Письмо Bundeskartellamt от 31 января 1961 г. - Z 2 - 121 100 - 465/60, воспроизведено в WuW / E BKartA 339.
  14. ^ Письменные доводы Bundeskartellamt в судебном разбирательстве в Landgericht Berlin от 3 апреля 1989 г. - P-178/88, краткое изложение в WuW 1989, стр. 563 и 564.
  15. ^ Решение Kammergericht от 21 февраля 1990 г. - Kart. U 4357/89, воспроизведено в WuW / E OLG 4531.
  16. ^ Письменные доводы Bundeskartellamt в судебном разбирательстве в Landgericht Berlin от 3 апреля 1989 г. - P-178/88, краткое изложение в WuW 1989, стр. 563 и 564
  17. ^ Р. Уиш, Закон о конкуренции, Баттервортс, 3-е издание, 1993 г., стр. 77. См. Также в соответствии с бывшим Законом об ограничительной торговой практике 1976 г. исключения при приеме на работу в разделе 9 (6) (товары) и в разделе 18 (6) (услуги): соглашения, касающиеся вознаграждения, условий найма, рабочего времени и рабочего времени. условия не подлежали регистрации.
  18. ^ Трудовая практика на телевидении и в кино, Cm 666 (1989).
  19. ^ «Каждый контракт, сочетание в форме доверия или иным образом, или сговора, ограничивающий торговлю или коммерцию между несколькими государствами или с иностранными государствами, настоящим объявляется незаконным».
  20. ^ Duplex Printing Press Co. v Deering, 254 США 443.
  21. ^ 312 США 219
  22. ^ Коннелл Констракшн против местного профсоюза сантехников и парфитеров № 100, 2 июня 1975 г., 421 US 616.
  23. ^ 7 июня 1965 г., 381 США 657
  24. ^ 7 июня 1965 г., 381 США 676
  25. ^ 116 S. Ct. 2116 (1996)
  26. ^ Объединенные случаи с 209/84 по 213/84 Ministère public v Asjes, цитируется в примечании 47, п. 40 решения; Дело 66/86 Ахмед Саид Флугрейзен и другие v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs [1989] ECR 803.
  27. ^ Дело C-393/92 Алмело [1994] ECR I-1477.
  28. ^ Дело 172/80 Цюхнер против Bayerische Vereinsbank [1981] ECR 2021, пункты 6–9 решения.
  29. ^ Дело 45/85 Фербанд дер Сахверсихерер против Комиссии [1987] ECR 405.
  30. ^ Дело 45/85, указанное в примечании 51, пункт 15 решения.
  31. ^ Дело C-41/90 Хёфнер и Эльзер [1991] ECR I-1979.
  32. ^ Дело C-55/96 [1997] ECR I-7119.
  33. ^ Объединенные случаи C-159/91 и C-160/91 Пусе и Пистр [1993] ECR I-637.
  34. ^ Дело C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'Assurances [1995] ECR I-4013.
  35. ^ Кейс C-70/95 Содемаре и другие v Регион Ломбардия [1997] ECR I-3395, пункт 43 Постановления.
  36. ^ Кейс C-280/93 Германия против Совета [1994] ECR I-4973, пункты 78 и 87 решения.

Рекомендации

внешняя ссылка