Эгберт против Липпманна - Egbert v. Lippmann

Эгберт против Липпманна
Печать Верховного суда США
Аргументирован 11, 14 ноября 1881 г.
Решено 12 декабря 1881 г.
Полное название делаЭгберт против Липпманна
Цитаты104 НАС. 333 (более )
26 Вел. 755; 1881 США ЛЕКСИС 2008; 14 Отто 333
История болезни
ПрежнийПо апелляции окружного суда США Южного округа Нью-Йорка
Держа
Продажа или публичное использование изобретения в течение установленного законом периода времени запрещает патентование этого изобретения.
Членство в суде
Главный судья
Моррисон Уэйт
Ассоциированные судьи
Сэмюэл Ф. Миллер  · Стивен Дж. Филд
Джозеф П. Брэдли  · Уорд Хант
Джон М. Харлан  · Уильям Б. Вудс
Стэнли Мэтьюз
Мнения по делу
БольшинствоВудс, к которому присоединились Уэйт, Клиффорд, Филд, Брэдли, Хант, Харлан, Мэтьюз
НесогласиеМиллер
Применяемые законы
35 U.S.C.  § 102

Эгберт против Липпманна, 104 U.S. 333 (1881), был случай, когда Верховный суд США постановил, что публичное использование изобретение запрещает его патентование.[1] Постановление суда было окрашено его мнением о том, что изобретатель утратил свое право на патентование изобретения, «спя на своих правах», в то время как другие коммерциализировали технологию.[2]

Фон

Факты

В этом случае корсетная стойка запатентована.

Сэмюэл Барнс разработал «корсет -стали », которые были расположены вертикально пружины придать корсету жесткость. Сэмюэл сделал изобретение в 1855 году, когда он присутствовал, когда две женщины, его «близкий друг», Фрэнсис Уиллис и ее подруга, мисс Кугье, «жаловались на то, что их стали корсеты сломались». Самуэль изобрел более прочное устройство, используя два куска металла, скрепленных вместе, чтобы создать двойной усиленный стальной корсет.[3] Затем он передал источники Фрэнсис, которая в 1863 году стала его женой, а позже исполнитель его буду. В 1858 году он подарил ей еще один комплект сталей, которым она пользовалась долгое время. В 1863 году Сэмюэль и Фрэнсис показали изобретение своему другу Джозефу Стерджису; и в марте 1866 г. Самуил подал заявку на патент.[4] Самуэль умер через месяц после выдачи патента в июле 1866 года. Фрэнсис снова вышла замуж в 1870 году и стала Фрэнсис Эгберт. Впоследствии Фрэнсис, как исполнитель Сэмюэля и владелец патента, подала в суд на нарушение патента.

Производство в суде низшей инстанции

Фрэнсис Эгберт подала в суд на Филиппа Липпмана и Августа Селигманна в Южном округе Нью-Йорка.[5] Окружной судья Блатчфорд рассмотрел дело и признал патент недействительным из-за публичного использования. Он постановил:

Это не было использование для экспериментов, или использование в личных или личных целях. Это было публичное практическое использование завершенной статьи [несмотря на ее сокрытие и невидимость в корсете]. Никакая секретность в отношении статьи или ее структуры не соблюдалась и не требовалась.[6]

Фрэнсис подала апелляцию в Верховный суд.

Постановление Верховного Суда

Мнение большинства

Судья Уильям Бернхэм Вудс

справедливость Уильям Бернхэм Вудс написал для большинства, объясняя, что публичное использование изобретения только одним лицом достаточно, чтобы считаться публичным использованием, даже если использование изобретения не видно широкой публике. Точно так же подарок другой стороне без учета секретности или ограничений на использование достаточен для запрета патента по той же причине. Является ли использование изобретения публичным или частным, «не обязательно зависит от количества лиц, которым известно о его использовании».[7]

Скорее: «Если изобретатель, изготовив свое устройство, передает или продает его другому лицу для использования одаряемым или покупателем без ограничений, ограничений или запрета на соблюдение секретности, и оно используется таким образом, такое использование является публичным, даже если использование и знание об использовании может быть ограничено одним человеком ".[7] Это общественное использование, потому что «[s} он мог показать их любому человеку или сделать другие стали того же типа и использовать или продавать их, не нарушая каких-либо условий или ограничений, наложенных на нее изобретателем».[8] Таким образом, Суд отнесся к подарку Барнсом стальных корсетов его «близкому другу» (не тогда его жене) без ее предварительного подписания соглашения о конфиденциальности, как если бы это была продажа в ходе обычной деятельности.[9]

Большинство считало, что использование здесь отличалось от того, что в Город Элизабет против тротуарной компании потому что это не было добросовестной попыткой проверить или экспериментировать с дизайном. Более того, Барнс «спал на своих правах» в течение одиннадцати лет между 1855 и 1866 годами, не подавая заявки на патент, пока другие производители не включили аспекты, аналогичные дизайну Барнса, в свои собственные продукты. Он не стал подавать заявку на патент, пока не пришел к запоздалому осознанию того, что потенциально может получить прибыль от своего изобретения. Таким образом, суд признал патент недействительным.[8]

Несогласие

справедливость Сэмюэл Фриман Миллер был единственным несогласным в этом деле, не согласным с большинством по поводу «публичного» характера использования Фрэнсис стальных корсетов. Большинство игнорирует статутное слово «публичный» в патентном законе, которое делает «публичное использование» препятствием для патентования изобретения. Миллер утверждал:

Частное использование с согласия, которое не могло привести к копированию или воспроизведению машины, которое не раскрыло сущности изобретения никому, кроме стороны, которой было дано такое согласие, что оставило широкую публику в неведении об этом. было до открытия автора, не было отказано публике и не отклонило его притязания на патент. Если небольшая крутая пружина, вставленная в одну пару корсетов и используемая только одной женщиной, прикрытой ее верхней одеждой и в положении, всегда скрытом от общественного наблюдения, является публичным использованием этого куска стали, я нахожусь в потеря знания границ между частным и общественным использованием.[10]

Последующее законодательство

2011 год Закон об изобретениях Америки (AIA) мог полностью перевернуть Эгберт против Липманна.[11] Положение об общественном использовании закона теперь предусматривает, что лицо не имеет права на патент, если "заявленное изобретение было ... в общественном использовании ... или иным образом доступны для общественности до даты вступления в силу заявленного изобретения ".[12] Это, похоже, ограничивает публичное использование доступный для общественности и исключить в качестве препятствий для патентоспособности любое скрытое, недоступное, частное использование, поскольку это подразумевает, что общественное использование относится к классу вещей иначе доступный для общественности.[13] Стальная пружина, спрятанная в корсете, казалась недоступной для публики.

Требование доступности согласуется с историей законодательства AIA. Перед голосованием в Сенате сенатор Джон Кил объяснил Сенату, что Судебный комитет добавил слова «иначе доступным для общественности», чтобы «отменить [] правило, объявленное в Эгберт против Липпманна."[14]

Комментарий

Феминистский комментатор Кара Свенсон проанализировала этот случай как объяснение доктрины общественного использования на «пересечении гендера и интеллектуальной собственности с феминистской точки зрения». По ее мнению:

Подобно более известным технологиям того времени, таким как телефон, телеграф и электрическая лампочка, корсет был продуктом многих изобретателей, которые вносили и патентовали улучшения и боролись за свои права в суде. Когда американские женщины надевали корсеты, они ежедневно вступали в интимные отношения с использованием технологии, которая в значительной степени защищена патентами. В течение этих десятилетий корсет был глубоко укоренен как в социальной конструкции пола и сексуальности, как маркер женственности и респектабельности, так и в патентной системе Соединенных Штатов как коммерческий товар, на который многие претендовали на права интеллектуальной собственности. Таким образом, использование корсета дает возможность одновременно учитывать гендер, сексуальность и патентное право.[15]:57

Суонсон утверждает, что значительное расширение Судом концепции «публичного использования» от коммерческой эксплуатации до секретного использования без соглашения о конфиденциальности отражало гендерные предубеждения Суда девятнадцатого века. Большинство Суда возражало против отказа Фрэнсис придерживаться «преобладающей гендерной идеологии того времени», став не только производителем корсетов, но и участником судебного процесса, обеспечивающим соблюдение патента - «роль, в которой она действовала в публичной сфере напрямую, без посредничества мужчина, и в невысказанном игнорировании идеологии отдельных сфер, «согласно которой женщины публично не выступали как мужчины.[15]:111 Свонсон смеется над требованием большинства, чтобы Барнс заставил Фрэнсис подписать соглашение о конфиденциальности, чтобы избежать отказа от права на патент:

Мужчине не нужно заставлять любовницу подписывать соглашение, что она никому не будет показывать свое нижнее белье; его исключительное право просматривать это нижнее белье было предположением об их личных отношениях. И если отношения были частными, то неужели использование стали не было частным и, следовательно, не могло повлечь за собой установленный законом запрет?[15]:113

Брайан Дж. Лав объясняет это постановление как пример «плохих фактов, ведущих к созданию плохого закона».[16]:7 Он считает, что «трудно представить себе решение, которое считало бы« публичным »интерьер нижнего белья романтического партнера».[16]:7 По его мнению, этот случай имеет больше смысла рассматривать его как один из "подводная лодка изобретение. Он указывает на факты: «во-первых, изобретатель ждал одиннадцать лет, прежде чем подать заявку на патент; и во-вторых, индустрия корсетных пружин независимо и невинно тем временем приняла тот же дизайн ».[16]:8 Поэтому любовь осуждает Эгберт Суд по искажению патентного права вынести решение по этому делу:

Вместо того, чтобы провозгласить справедливую норму для защиты устоявшихся ожиданий и, наоборот, для наказания тех, кто отстаивает свои права только для того, чтобы появиться позже и разрушить эти ожидания, Суд решил вместо этого расширить значение слова «публично используемое» до предположительно подвергнутого пыткам и по крайней мере, довольно противоречащей интуиции. Члены суда, кажется вполне возможным, заметили плохого актера и приняли сознательное решение не поощрять его резкое поведение. Но вместо того, чтобы сделать это прямо и в манере, направленной исключительно на изобретателя, участвовавшего в этом деле, Суд сделал это. Sub Silentio и таким образом, который создал вечную ловушку для неискушенных изобретателей, которая продолжает разрушать зарождающиеся патентные права малых изобретателей по сей день, более века спустя.[16]:8

Смотрите также

  • Кара В. Свонсон, Как взять корсет: гендерный, сексуальный и патентный закон, 23 Йельский Дж. Л. и феминизм 57 (2011 г.) - феминистский и социологический анализ случая, обеспечивающий «феминистский анализ доктрины общественного использования, как это определено в Эгберт"

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

  1. ^ Эгберт против Липпманна, 104 НАС. 333 (1881).
  2. ^ Эгберт, 104 U.S. at 337 («Изобретатель спал на своих правах одиннадцать лет»).
  3. ^ Видеть Эгберт, 104 США на 335.
  4. ^ Согласно Верховному суду, позволив Фрэнсис использовать сталь в своих корсетах в течение длительного периода перед подачей заявки на патент, Сэмюэл «проспал свои права в течение одиннадцати лет». Эгберт, 104 U.S. at 337. Остроты патентного поверенного по этому поводу см., Например, Роберт П. Мергес и Джон Ф. Даффи, Патентное право и политика: дела и материалы 522-27 (4-е изд. 2007).
  5. ^ Эгберт против Липпманна, 8 F. Cas. 370 (C.C.S.D.N.Y.1878).
  6. ^ Эгберт, 8 F. Cas. на 371.
  7. ^ а б Эгберт, 104 США по адресу 336.
  8. ^ а б Эгберт, 104 США по адресу 337.
  9. ^ См. Кара В. Свонсон, Как взять корсет: гендерный, сексуальный и патентный закон, 23 Йельский Дж. Л. и феминизм 57, 108 (2011) («Рассмотрев передачу Фрэнсис как продажу, Суд переместил не только корсет Фрэнсис, но и все отношения между будущими мужем и женой в публичную, коммерческую сферу. Исходя из этого предположения Суд рассмотрел [только] то, что «могла» сделать Фрэнсис »).
  10. ^ Эгберт, 104 США по адресу 339.
  11. ^ См. В целом Joseph A. Lingenfelter, Возвращение общественности в общественное пользование: толкование Закона Лихи-Смита об американских изобретениях 2011 г., 31 Ga. St. U. L. Rev. 867 (2015).
  12. ^ 35 U.S.C. § 102 (а) (1).
  13. ^ Это общепринятый принцип законодательной конструкции, что когда список элементов имеет форму A, B или иначе C, понятно, что C изменяет все предыдущие элементы.
  14. ^ 157 Конг. Рек. Sl371 (ежедневное издание 8 марта 2011 г.). Он также утверждал, что несогласие судьи Миллера по этому делу было правильным.
  15. ^ а б c Кара В. Свонсон, Как взять корсет: гендерный, сексуальный и патентный закон, 23 Йельский Дж. Л. и феминизм 57 (2011).
  16. ^ а б c d Брайан Дж. Лав, Плохие деятели и эволюция патентного права, 101 Va. L. Rev. Интернет 1 (2015).

внешняя ссылка