Испытание машины или трансформации - Machine-or-transformation test - Wikipedia

В Патентное право США, то испытание машины или преобразования это проверка патентное право под которым требовать к процессу подходит для рассмотрения, если он (1) реализуется на конкретной машине нетривиальным и нетривиальным образом или (2) преобразует изделие из одного состояния в другое.[1]

Впервые этот тест был сформулирован в его нынешней форме в правительственном отчете в Готтшалк против Бенсона.[2] В своем кратком ответе по существу этого дела правительство заявило: «Мы утверждаем, что дела следуют такому правилу - прямо или косвенно - и что их нельзя рационализировать иначе».[3] Суд отказался принять предложенное правило как категорическое и исключительное испытание. Он высказал мнение, что в будущих делах могут быть представлены закономерности фактов, требующие применения правила, отличного от правила, применимого к прошлым делам, и поэтому тест «машина или преобразование» был просто «ключом» к праву на патент.[4]

Этот тест недавно был сформулирован в Бильски,[5] но восходит к девятнадцатому веку.[6] Тест сформулирован также в трилогия о приемлемости патентаГоттшалк против Бенсона,[2] Паркер против Флука,[7] и Даймонд против Дьера.[8] После заключения Верховного суда в Билски против Каппоса, отвергая механизм или преобразование как единственный критерий правомочности патента и подтверждая, что это всего лишь «полезный ключ», теперь становится ясно, что этот тест является лишь способом измерить, вытесняет ли рассматриваемая патентная заявка практически все заявки основополагающей идеи или принципа, на котором основан патент - такое преимущественное право является гораздо более основным и общим тестом на пригодность или неприемлемость патента.[9]

Верховный суд постановил, что это не единственный тест.

Верховный суд провел[10] что тест «машина или преобразование» - не единственный тест на патентоспособность процессов. В Certiorari петиция в Бильски оспорил это предложение.[11] и Верховный суд Бильски мнение прямо отвергает заявление Федерального округа о том, что это исключительный тест, который должен применяться; Несмотря на несогласие по надлежащим причинам, суд единодушен по этому поводу.

В Готтшалк против Бенсона, суд прямо зарезервировал эту точку зрения и отказался признать тест как исключительный, заявив:

Утверждается, что патент на процесс должен быть либо привязан к конкретной машине или аппарату, либо должен действовать для изменения предметов или материалов в «другое состояние или вещь». Мы не считаем, что ни один патент на процесс не может быть квалифицирован, если он не отвечает требованиям наших предыдущих прецедентов.[12]

Правительство приводило аргументы в своем брифинге в Бенсон что Суд должен так считать и что невозможно каким-либо другим образом рационализировать прецедентное право. Суд в своем постановлении отказался или не согласился с этим аргументом.[13]

Нерешенные вопросы

В Бенсон и Бильски мнения оставили без объяснения важные детали теста «машина или трансформация».[1] Подробности включают в себя, какой вид преобразования достаточен для предоставления права на патент и каковы характеристики «конкретной машины», которая дает право на патент.

Трансформация

Преобразование статьи из одного состояния в другое считается ключом к патентному праву. Таким образом, в Бенсон, суд заявил, что «преобразование и приведение статьи« к другому состоянию или предмету »является ключом к патентоспособности процессуального требования ...» Сто лет назад Суд сказал: «Процесс есть. ... действие или серия действий, совершенных в отношении объекта, который должен быть преобразован и уменьшен до другого состояния или объекта ".[14]

Что такое статья?

В Бенсон В заключении указывалось, что изделие должно быть физическим предметом, например, куском резины (чтобы преобразовать его из необработанного в отвержденное состояние), куском кожи (чтобы преобразовать из незагорелой кожи в дубленую),[15] или куча муки (чтобы превратить грубые частицы в сверхмелкозернистые).[16] Федерального округа In re Schrader мнение, однако, указывало, что изделие могло быть электронным сигналом, представляющим физический параметр, таким как ЭКГ («сигналы электрокардиографа, отражающие сердечную деятельность человека») или сейсмограмму («сигналы сейсмического отражения, представляющие неоднородности под поверхностью земли») сигнал.[17] Таким образом Schrader В заключении Верховный суд упрекал в том, что он говорил о физических «статьях», а не о «предмете», и, таким образом, лишь «несовершенно» отражал соответствующий правовой принцип. В Бильски суд, похоже, придерживается Schrader формулировка, а не Бенсон, так что он, кажется, считает приемлемым преобразование сигнала, когда сигнал является репрезентативным для определенных типов физических действий. Но преобразование сигналов, представляющих денежные или правовые отношения, не подходит, учитывая подтверждение отклонения PTO иска Билски и, возможно, Бильски обращение суда с State Street Bank, также.[18]

Насколько необходимо преобразование?

- спросил судья Рейдер в своем Бильски несогласие: «Какая форма или объем« трансформации »достаточны?» Суд не ответил на его вопрос. Может случиться так, что потребуется «существенное» физическое или химическое изменение свойств, существенное для целей изобретения, но это все еще предстоит решить.

"Особая машина"

Бенсон и Бильски говорить о том, что процесс привязан к "определенной машине", пока Flook говорит, что механическая реализация естественного принципа должна быть «изобретательной»:

Даже если явление природы или математическая формула могут быть хорошо известны, изобретательское применение принципа может быть запатентовано. И наоборот, открытие такого явления не может служить основанием для патента, если в его применении нет какой-либо другой изобретательской концепции.[19]

В Flook реализация была признана стандартной и не отличалась от предшествующего уровня техники. Следовательно, принцип с традиционной реализацией или плюс ее не подлежал патенту. В Flook Суд также ссылался на тот же принцип, что и в Funk Brothers Seed Co. против Kalo Inoculant Co.,[20] в котором естественный принцип был реализован настолько тривиально на первый взгляд, что патент на реализацию изделие производства было равносильно патенту на естественный принцип.[21]

Этот аспект теста «машина или трансформация» остается до некоторой степени неопределенным и спорным вопросом. Какое-то время утверждалось, что остается «неясным, достаточно ли привязки процесса к компьютеру общего назначения для прохождения теста« машина или преобразование »».[1] Но в 2014 году Верховный суд прямо постановил, что Алиса Дело в том, что простое добавление к пункту формулы «сделай это с помощью компьютера» не может обеспечить право на получение патента. В Алиса case и его потомки также ставят под сомнение утверждение о том, что использование "запрограммированное компьютерное требование формат "преодолевает патентоспособность проблема.[22] Федерального округа Бильски Мнение явно оставило вопрос нерешенным.[23] Во вступительных словах Бенсон По мнению же, такое утверждение встречается:

Респонденты подали в патентное ведомство заявку на изобретение, которое было описано как связанное «с обработкой данных с помощью программы и, в частности, с программным преобразованием числовой информации» в цифровых компьютерах общего назначения. . . . Формула изобретения не ограничивалась каким-либо конкретным искусством или технологией, каким-либо конкретным устройством или оборудованием или каким-либо конкретным конечным использованием. Предполагалось, что они охватывают любое использование заявленного способа в цифровом компьютере общего назначения любого типа.[24]

Возможно, этот язык решает проблему.[25] Некоторые до и послеБильски решения апелляционной комиссии PTO (BPAI) занимают позицию, согласно которой программируемый цифровой компьютер общего назначения не является «конкретной машиной», и что соответствующий Beauregard претензии к закодированному носителю также не являются законными.[26]

В CyberSource Corp. против Retail Decisions, Inc.,[27] Федеральный окружной суд Калифорнии постановил, что ограничение процесса реализацией "через Интернет" не удовлетворяет критерию "машина или преобразование". Во-первых, Интернет - это не «особая машина». Интернет - нематериальная абстракция. Во-вторых, ограничение конкретной технологической среды - это просто ограничение области использования, которого недостаточно в соответствии с разд. 101. В-третьих, использование Интернета не налагает значимых ограничений на преимущественный объем притязаний. Тот же суд постановил, что "Beauregard"иск, направленный на инструкции по применению метода, не прошедшего испытание на машинное преобразование, также не пройдет этот испытание. Суд указал, что апелляционная комиссия PTO истолковала аналогичным образом Бильски.[28] Последующие Алиса Судя по всему, решение существенно разрешило эти вопросы в пользу определения неправомочности патента.

Неправильно решенный вопрос заключается в том, неправильно ли назван тест «машина или преобразование», поскольку соответствующая судебная практика включает сопоставимые реализации процессов естественного принципа с другими типами физических объектов, помимо машина. В Фанк, на котором Flook полагался, реализация естественного принципа была с пакетом - изделие производства. Нет никакой принципиальной причины, по которой процесс, основанный на естественных принципах, должен быть реализован физически с машина а не с изделие производства или же состав вещества.[29] Тест объяснен в Бильски таким образом, следует рассматривать как физический объект или преобразование тест или тест на устройство или преобразование.

Является ли выполнение теста необходимым условием права на получение патента, достаточным условием, и то и другое, или ни то, ни другое?

Спорный вопрос о том, является ли решение Федерального округа в г. In re Bilski сделали испытание машины или трансформации необходимым условием для получения патента, достаточным условием или одновременно необходимым и достаточным условием. В Бильски мнение кажется объявить правило, что заявленное изобретение имеет право на патент если и только если он удовлетворяет критерию "машина или трансформация". Оба аспекта «если и только если» были оспорены, и в своем заключении по апелляционному пересмотру мнения Федерального округа Верховный суд постановил, что тест «машина или трансформация» был лишь полезным ключом, а не сам по себе положительным.

Способ и снаряжение для тренировки кошки

Комментатор утверждал, что пример, иллюстрирующий предположение о том, что выполнение теста «машина или трансформация» не является достаточным условием для соответствия требованиям патента, приведен в патенте США No. № 6,701,872.[30] Этот патент распространяется на способ и устройство (машину) для развлечения кошки с использованием движущегося лазерного луча (относительно высокая технология). Способ реализуется с помощью «конкретной машины» - «вращающегося лазерного источника, установленного непосредственно на валу, приводимого в движение непосредственно двигателем, установленным на переносном постаменте» (пункт 14 формулы способа). Но вопрос о том, можно ли считать развлечение кошки полезным искусством, остается спорным, и некоторые могут возразить, что это «открытие» не является открытием, о котором говорится в Патентной статье.[31]

Также были предприняты попытки описать процессы, которые не удовлетворяют критерию «машина или трансформация», но, тем не менее, явно выглядят патентоспособными.

Способ удаления грязи с загрязненной одежды, включающий:

опустить загрязненную одежду в проточную воду; и

встряхивать указанную одежду не менее пяти минут.[32]

Также был поднят вопрос, является ли избиение одежды палкой использованием «определенной машины».[33] Этот вопрос иллюстрируется следующим гипотетическим утверждением, которое является разновидностью предыдущего примера:

Способ удаления грязи с загрязненной одежды, включающий:

погружение загрязненной одежды в воду; и

удары палкой по предмету одежды в течение не менее пяти минут.[34]

Суть этого типа анализа в том, что тест «машина или преобразование» работает не во всех случаях. Есть некоторые необычные выбросы, которые удовлетворяют тесту, но не имеют права на получение патента, а некоторые не соответствуют критериям, но имеют право на получение патента. Последующий анализ Верховного суда в Бильски и Алиса Случаи подтверждают неспособность теста машины или преобразования охватить все возможные случаи, как предполагают вышеприведенные примеры. Следовательно, эти "мысленный эксперимент "патентные притязания показывают, что, несмотря на то, что испытание машины или преобразования является ценным и полезным ключом к разгадке, Алиса Согласно положениям дела, и он вполне может охватывать большинство практических случаев, он не является ни необходимым, ни достаточным тестом на соответствие патенту.

"Следствия"

Бильски указывает, и PTO недавно подчеркнула в меморандуме для своих экспертов,[35] что есть два "следствия" теста машины или преобразования. Во-первых, простого ограничения области использования, как правило, недостаточно для того, чтобы заявка на метод, в противном случае не отвечающая требованиям, имела право на патент.[36] В Меморандуме по использованию PTO поясняется, что «[t] это означает, что машина или трансформация должны налагать значимые ограничения на объем заявленного метода [для того, чтобы она могла пройти тест». Что делает ограничение значимым, не указано, но, возможно, эту концепцию можно определить с точки зрения того, накладывает ли ограничение только несущественное ограничение на объем притязаний или приоритетность.

Второе следствие состоит в том, что незначительная активность дополнительных решений не превратит принцип, не отвечающий требованиям патента, в патентоспособный процесс.[37] В меморандуме с указанием PTO поясняется, что «[t] его означают перечисление определенной машины или конкретное преобразование конкретного изделия на незначительном этапе, таком как сбор или вывод данных, недостаточно для прохождения теста». Неясно, будет ли эта концепция применяться к таким действиям, как сбор данных о температуре от термопар внутри формы или открытие крышки формы после завершения процесса отверждения.

Разумно предположить, что если данный шаг незначительный или же центральный для заявленный процесс будет спорным вопросом послеБильски кейсы, проверяющие значение теста «машина или преобразование».

Возможное взаимодействие между тестом машины или преобразования и исчерпанной комбинационной доктриной

В ходе судебных разбирательств еще не исследовалось, можно ли считать аванс, связанный с компьютерами, исчерпанная комбинация дает возможность предотвратить классификацию заявленного аванса как неустановленный предмет. Так называемая исчерпанная комбинация относится к устройству, в котором новая группа элементов взаимодействует обычным образом с некоторыми старыми элементами, например, новым типом двигателя и старым дисководом.[38] Размещение процесса, не прошедшего тест «машина или преобразование», в машинной среде преодолевает отсутствие реализации на конкретной машине, как того требует In re Bilski и решения Верховного суда, на которых он основан.[39]

Формат процессов, заявленных в Даймонд против Дьера,[8] Паркер против Флука,[7] и Готтшалк против Бенсона[2] проиллюстрировать концепцию и ее практическое применение. В Diehr, претензия заключалась в "способе работы пресса для формования резины" с использованием Уравнение Аррениуса, и формула изобретения содержала по крайней мере минимальные ссылки на пресс-форму и другое устройство. Суд признал иск приемлемым. В Flookпретензия заключалась в «способе обновления значения по крайней мере одного предела срабатывания сигнализации», где «предел срабатывания сигнализации» был числом ». В иске ничего не говорится о емкости для химической реакции или даже приборах для измерения температуры. Суд признал жалобу неприемлемой. В Бенсон, претензия заключалась в «методе обработки данных для преобразования представлений двоичных десятичных чисел в представления двоичных чисел». В одной заявке упоминается повторно вводимый сдвиговый регистр, а в другой заявке не упоминается вообще никакого устройства. Суд признал оба иска неприемлемыми, однако, на том основании, что ограничение компьютерного оборудования было слишком тривиальным, чтобы не упустить эту идею, поскольку этот метод не мог быть практически применим, кроме как с компьютером.

В Flookвместо этого формула могла бы заключаться в «способе эксплуатации установки гидрокрекинга, в котором углеводородное сырье подается в химический реактор, применяется тепло и т. д.» Претензия, хоть и к исчерпанной комбинации,[40] потребовался бы аппарат, как это было в Diehr дело. Аналогичным образом претензия в Бенсон Это могло быть способом управления телефонной коммутационной коробкой или, возможно, даже способом передачи двоично-десятичных числовых сигналов на управляющее устройство с двоичным кодом. Опять же, предоставляя, казалось бы, нетривиальную механическую среду, даже если это была просто исчерпывающая комбинация, составитель формулы изобретения мог бы избежать владения предметом, не установленным законом (отказ от патента). Таким образом, возможно, что тщательные методы составления претензий преуспеют в возвышении формы над содержанием, чтобы избежать воздействия испытания машины или преобразования.

Последующие единогласные решения Верховного суда в Майо и Алиса случаев, подтверждая доктрину Flook случае, ставит под сомнение вероятность успеха описанных выше методик составления. Эта доктрина состоит в том, что претензия на реализацию принципа, который сам по себе не является патентоспособным, должна быть изобретательской, а не рутинной и общепринятой, чтобы сделать патентную претензию приемлемой.

Рекомендации

  1. ^ а б c Стефания Фуско, "Является ли In re Bilski дежавю?", 2009 Стэн. Tech. L. Rev. P1 В архиве 15 июля 2010 г. Wayback Machine
  2. ^ а б c 409 U.S. 63 (1972).
  3. ^ Ответить Br. в 9.
  4. ^ Суд заявил, что «[] патент на процесс должен быть либо привязан к конкретной машине или аппарату, либо должен действовать для изменения предметов или материалов в« другое состояние или вещь ». Мы не считаем, что ни один патент на процесс не может быть квалифицирован, если он не отвечает требованиям наших ... прецедентов ".
  5. ^ 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). Смотрите также In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2009).
  6. ^ В Бенсон мнение объясняет несколько примеров. В Corning v. Burden, 56 US (15 How.) 252 252 (1853), суд постановил, что «[один] человек может обнаружить новое и полезное усовершенствование в процессе дубления, окрашивания и т. Д., Независимо от какой-либо конкретной формы оборудования или механических устройство." Идентификатор. на 267-68. В Бенсон Суд пояснил, что иллюстративные процессы в Corning - «Искусства дубления, окрашивания, изготовления водонепроницаемой ткани, вулканизации индийского каучука, плавки руды» - это примеры, когда «использование химических веществ или физических действий, таких как контроль температуры, меняет изделия или материалы. Химический процесс или физический действия, которые преобразовывают сырье, однако, достаточно определенны, чтобы ограничить патентную монополию в довольно определенных границах ". Бенсон, 409 США на 69. В Кокрейн против Динера, 94 U. S. 780 (1876 г.), суд оставил в силе патент на процесс производства «сверхтонкой» муки, хотя иск не ограничивался какой-либо конкретной формой оборудования. Такой процесс «представляет собой способ обработки определенных материалов для получения определенного результата. Это действие или серия действий, выполняемых над предметом, которые необходимо преобразовать и привести к другому состоянию или предмету». Идентификатор. на 788. Бенсон суд также объяснил Тилгман против Проктора, 102 U. S. 707 (1880), как случай, в котором жир превращался в глицерин путем соединения молекулы воды с молекулой жира. Бенсон, 409 США на 70.
  7. ^ а б 437 U.S. 584 (1978).
  8. ^ а б 450 U.S. 175 (1981).
  9. ^ Видеть Alice Corp. против CLS Int'l Bank, 134 С. Ct. 2347, 2357 (2014) («Заявление, в котором излагается абстрактная идея, должно включать« дополнительные особенности », чтобы гарантировать,« что [утверждение] является чем-то большим, чем проект, направленный на монополизацию [абстрактной идеи] »).
  10. ^ [1] Заключение Верховного суда
  11. ^ Видеть Бильски петиция на 16-21,
  12. ^ 409 США на 71.
  13. ^ См. Краткую информацию об ответах истца на судебный приказ Бенсон, в 9 («мы утверждаем, что дела следуют такому правилу - неявно или явно - и что они не могут быть рационализированы иначе»).
  14. ^ Кокрейн против Динера, 94 U.S. 780, 787-788 (1877).
  15. ^ В качестве Бенсон поясняет, что вулканизация резины и дубление кожи являются примерами процессов, которые могут выполняться «независимо от какой-либо конкретной формы машин или механических устройств», согласно решению по делу O'Reilly v. Morse, 56 US (15 How. ) 62 (1853 г.). Видеть Бенсон, 409 США на 69.
  16. ^ В качестве Бенсон объясняет, Кокрейн «включал в себя процесс производства муки с целью улучшения ее качества. В процессе сначала была отделена мука сверхтонкого помола, а затем удалялись примеси из промпродукта с помощью продувки воздуха, затем измельчился продукт, а затем продукт был объединен с мукой высшего сорта». Бенсон, 409 США на 69.
  17. ^ 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994).
  18. ^ Поскольку Бильски Суд объяснил, что «юридические обязательства, организационные отношения и бизнес-риски» - это просто «абстрактные конструкции». Видеть Бильски, 545 F. 3d при 962.
  19. ^ 437 U.S. at 594. См. Также Ansonia Brass & Copper Co. против Elec. Supply Co., 144 US 11, 18 (1892) («Применение старого процесса или машины к аналогичному или аналогичному объекту без изменения способа применения и без результата, существенно отличного по своей природе, не выдержит запатентовать, даже если новая форма результата ранее не рассматривалась ... С другой стороны, если старое устройство или процесс будут использованы для нового применения, не аналогичного старому, и адаптация такого процесса поскольку новое использование носит такой характер, что для его производства требуется проявление изобретательского мастерства, такое новое использование не будет лишено патентоспособности. ").
  20. ^ 333 U.S. 127 (1948).
  21. ^ Изобретатель обнаружил желаемые свойства некоторых бактерий и заявил в качестве изобретения упаковку, состоящую из бактериального материала, помещенного в контейнер для продажи.
  22. ^ Этот формат иска основан на правовой доктрине, согласно которой новая программа превращает старый цифровой компьютер общего назначения в новую и другую машину. Вопрос обсуждается в статье - Старый фортепианный блюз (по аналогии с утверждением, что установка нового рулона пианино в старое пианино превращает последнее в новую машину).
  23. ^ В Бильски во мнении говорилось: «Мы оставляем на будущее рассмотрение точных контуров реализации машины, а также ответы на конкретные вопросы, например, достаточно ли произнесения информации о компьютере, чтобы связать запрос процесса с конкретной машиной».
  24. ^ Бенсон, 409 U.S. на 64. Accord Данн против Джонстона, 425 U.S. 219, 224 (1976).
  25. ^ Так выразился судья Рич в своем особом мнении в деле In re Chatfield, 545 F.2d 152, 161 (Ct. Cus. & Pat. App. 1976), cert. отклонено как поданное несвоевременно, 434 U.S. 875 (1977) («Я обратился к конкурирующим утверждениям, которые были представлены в Верховный суд в Бенсон, к его решению, что мы допустили ошибку, признав иски законными, что являлось нашим единственным решением, и пришли к выводу, что члены Суда, участвовавшие в этом решении, были единодушны в том, что считали эти программы для цифровых компьютеров общего назначения, по крайней мере, когда «процесс» не подпадают под значение этой категории изобретений в уставе. На мой взгляд, заявление в качестве «машины» «вместо« процесса »вообще не является различием, потому что это просто выбор составителя проекта»).
  26. ^ См., Например, Ex parte Mitchell (BPAI 2009) («Мы не видим причин, по которым« машиночитаемый носитель », содержащий« инструкции »для другого неприемлемого метода, должен обрабатываться иначе, чем неуставный метод, изложенный в пункте 1 [метод]»); Ex parte Cornea-Hasegan (BPAI 2009) («[T] перечисление процессора не ограничивает этапы процесса какой-либо конкретной машиной или устройством.»); я бы. («Ограничение притязаний машиночитаемыми носителями не добавляет практических ограничений к объему притязаний».); Ex Parte Halligan (BPAI 2008); Ex parte Wasynczuk (BPAI 2008).
  27. ^ - F. Supp. -, 2009 WL 815448 (N.D. Cal, 23 марта 2009 г.).
  28. ^ См. Ex parte Cornea-Hasegan, 89 U.S.P.Q.2d 1557, 1561 (B.P.A.I. 2009).
  29. ^ В деле Armor Pharmaceutical Co. против Richardson Merrell, Inc., 396 F.2d 70, 74 (3d Cir. 1968) естественный принцип был реализован путем нанесения на трипсин энтеросолюбильного покрытия для защиты от желудочного сока - тривиальная процедура для лица. целесообразно. Реализация была либо состав вещества или изделие производства. В Нилсон против Харфорда [1841] 151 ER 1266, право на получение патента основывалось на наличии «сосуда», то есть металлического ящика, к которому подводилось тепло. Суд сказал: «В этом сосуде он направляет воздух, который должен быть нагрет посредством приложения тепла извне к сосуду», чтобы реализовать принцип изобретения. Этот аппарат может показаться изделие производства, а не машина, так как в нем отсутствуют взаимодействующие части.
  30. ^ Р. Стерн, Быть в пределах полезного искусства как дополнительное конституционное требование для правомочности патента США, [2009] Eur. Intell. Предложение Rev.6, 12.
  31. ^ Требование «полезные искусства» отличается от теста «машина или преобразование» по цели и содержанию тем, что требование «полезные искусства» рассматривает вид человеческой деятельности, на которую испрашивается патент, чтобы исключить определенные категории усилий, в то время как Тест «машина или трансформация» направлен на то, чтобы отфильтровать достижения в мышлении, заявленные настолько широко и / или абстрактно, что они чрезмерно вытесняют большие области усилий, что может помешать развитию полезных искусств. Последний тест отличается также тем, что является инструментальным и никоим образом не важен сам по себе как политика.
  32. ^ Развитие судебной практики после State Street и AT&T (просмотрено 25 марта 2009 г.).
  33. ^ Идентификатор. См. Также сопроводительную иллюстрацию.
  34. ^ Идентификатор.
  35. ^ Руководство по рассмотрению претензий к процессу с учетом In re Bilski («Памятка»).
  36. ^ Верховный суд так постановил Flook, где ограничение формулы на использование в процессе гидрокрекинга было неэффективным для предоставления права на получение патента. Более того, в Diehr, Суд заявил, что дисквалификацию по § 101 «нельзя обойти, пытаясь ограничить использование формулы определенной технологической средой». 450 США, 190-91.
  37. ^ Это следствие также поддерживается в Diehr и Flook. В Diehr Суд заявил, что «незначительные действия после принятия решения не превратят непатентоспособный принцип в патентоспособный процесс». 450 США, 191-92. Смотрите также Flook, 437 U.S. at 590 («Представление о том, что деятельность после растворения, независимо от того, насколько она обычна или очевидна, может преобразовать непатентоспособный принцип в патентоспособный процесс, форма превалирует над веществом»).
  38. ^ См. Minebea Co. v. Papst, 444 F. Supp. 2d 68 (D.D.C. 2006).
  39. ^ Этот метод был первоначально предложен Ричардом Х. Стерном, Истории из войны алгоритмов, 18 AIPLA Q.J. 371 (1991).
  40. ^ В заключении Суда говорится, что процесс был известным и общепринятым, за исключением использования алгоритма.