Эррингтон v Вуд - Errington v Wood

Эррингтон v Вуд
NE-Westgate Road 8996.JPG
СудАпелляционный суд Англии и Уэльса
Полное название делаТакже называемый Эррингтон v Эррингтон
Цитирование (и)[1951] EWCA Civ 2, [1952] 1 КБ 290
История болезни
Предварительные действияИстец также проиграл на первом этапе.
Членство в суде
Судья (а) сидитЛорды Апелляционные судьи Сомервелл, Деннинг и Родсон
Ключевые слова
Акцепт, одностороннее предложение

Эррингтон v Вуд [1951] EWCA Civ 2 является Английское договорное право и Английское земельное право судебное решение Апелляционный суд касательно соглашение и право на конкретное выполнение уверенности, на которую полагаются.

Факты

Мистер Эррингтон в 1936 году купил дом на Милвен-авеню, Ньюкасл-апон-Тайн за его сына и невестку, заплатив 250 фунтов стерлингов, а оставшиеся 500 фунтов стерлингов, полученные из ипотечного кредита, были погашены 15s неделя молодоженов. Мистер Эррингтон пообещал им, что они смогут оставаться в оккупации до тех пор, пока они заплатят ипотечный кредит, и что после выплаты всех взносов он будет их. Он дал ей книгу строительного общества и сказал: «Не расставайтесь с этой книгой. Когда будет выплачена ипотека, дом станет вашей собственностью ». Он умер, и сын переехал к своей матери. Мать добивалась владения у невестки.

Судья отклонил иск о владении.

Суждение

Коллегия из трех судей в Апелляционном суде единогласно постановила, что невестке не нужно выезжать из дома, потому что она имела право остаться и выплатить ипотечный кредит в рамках имеющего обязательную силу соглашения с отцом для различных причины.

Somervell LJ дал первоначальное (первое чтение) суждение комиссии.

Деннинг LJ считал, что это было не просто аренда по желанию; отец не мог отозвать свое обещание, когда пара приступила к выплате взносов по ипотеке. Обещание перестанет связывать его, только если они оставят свою часть обещания неполной и невыполненной. 15s за неделю не было квартплаты, они не были обязаны ее платить, отец мог только отказать им в передаче дома. Пара была лицензиатами, но они получили равноправное право оставаться в собственности до тех пор, пока платят взносы, которые превращаются в хороший справедливый титул после выплаты ипотеки. Отец сделал односторонний договор, которое не могло быть отменено, как только они начали выступление, но перестало связывать его, если они не выполняли свою сторону. Хотя у них было исключительное владение, они были лицензиатами, потому что у них была лишь личная привилегия оставаться без права уступки или субаренды. Но они были не просто лицензиатами, а не лицензиатами по контрактам. Он сказал, что нет необходимости подразумевать обязательство завершить платежи. Предел заключается в том, что дочь перестает платить, а имущество отца должно оплатить счет. Тогда она потеряет право остаться. У пары была лицензия, не считая аренды, но договорное или, по крайней мере, равноправное право остаться, которое перерастет в хороший справедливый титул, как только будет выплачена ипотека. Правило, согласно которому лицензия всегда может быть отозвана по желанию, было «изменено в связи с вмешательством справедливости». В его решении продолжалось:[1]

Каков закон этих фактов? Отношения сторон открыты для трех возможных юридических конструкций:

(i) Супруги были арендаторами по своему желанию, не платя арендной платы. Вот какими они были по мнению судьи. Он сказал, что в деле Lynes v. Snaith, 1899 1 Q.B., page 486, ответчик «находился в исключительном владении и, следовательно, не был простым лицензиатом, но занимал положение арендатора по своему желанию».
Но, на мой взгляд, сущность аренды по желанию заключается в том, что она может определяться любой стороной по требованию, и совершенно ясно, что отношения этих сторон не были столь определяемыми. Отец не мог выгнать пару, пока они регулярно платили взносы Строительному обществу. Следовательно, это не была аренда по желанию. Признаюсь, я рад достичь такого результата: потому что могло показаться, что, если бы пара была арендаторами по своему желанию, титул отца был бы потерян по прошествии 13 лет, задолго до того, как пара выплатит взносы. что совершенно противоречило бы справедливости дела.
(ii) что пара была арендатором с арендной платой 15 шилл. 0d. в неделю, причем такая арендная плата для удобства выплачивается непосредственно Строительному обществу, а не отцу, а аренда - это либо еженедельная аренда, либо аренда на время погашения ипотеки. Но не думаю, что 15с. 0d. можно рассматривать как ренту по той простой причине, что пара не была обязана ее платить. Если они не заплатят, отец не сможет предъявить иск или задержать за это. Он мог только отказать им в передаче дома. Если 15с. 0d. не была арендной платой, то это не дает оснований для заключения аренды.
(iii) Супруги были лицензиатами, имели разрешительную работу, не считая аренды, но с договорным правом или, во всяком случае, справедливым правом оставаться, пока они платили взносы, что превратилось бы в хороший справедливый титул на сам дом сразу после выплаты ипотеки. Я считаю, что это правильный взгляд на отношения сторон. Я объясню, как я к этому пришел.

Классическое определение лицензии было предложено председателем суда Воаном в семнадцатом веке в Томас против Морралла (1673) Воан на странице 351:

«Разрешение или лицензия должным образом не передает никаких процентов, не изменяет или не передает собственность в чем-либо, а только делает законным действие, без которого оно было незаконным».

Таким образом, разница между арендой и лицензией заключается в том, что при аренде проценты переходят на землю, а при выдаче лицензии - нет. Иногда предполагалось, что при их различении решающим критерием будет наличие у захватчика исключительного владения. Если его передавали в исключительное владение, то он считался арендатором, хотя и арендатором по желанию, см. Доу против Чемберлена (1839) 5 M. & W. 14, 16, Лайнс против Снайта, 1899 1 Q.B., page 486: в то время как, если он не имел исключительного владения, он был только лицензиатом, Пикин v Пикин, 1895 2 I.R., стр. 359.

Однако этот тест часто вызывает опасения, поскольку он может не соответствовать действительности. Хороший пример - Ховард против Шоу, (1841) 8 M. & W., page 118, где лицо было оставлено в исключительное владение по договору купли-продажи. Барон Олдерсон сказал, что он был арендатором по своему желанию; и барон Парк с трудом согласился с ним, но лорд Абинджер сказал, что

«в то время как ответчик занимал по действующему договору о продаже ему имущества, он не мог считаться арендатором».

Теперь, по прошествии ста лет, стало ясно, что точка зрения лорда Абинджера была правильной. Проверка исключительного владения никоим образом не является решающей.

Первый случай, показавший это, был Беккер против Палмера, 1942 A.E.R., стр. 674, где владелец разрешил некоторым эвакуированным остаться в коттедже на время войны без арендной платы. Суд постановил, что эвакуированные были не арендаторами, а только лицензиатами. Мастер свитков, лорд Крин, сказал (на странице 677):

"Предположить, что имеется намерение установить отношения между арендодателем и арендатором, кажется мне совершенно невозможным. Есть одно золотое правило, которое имеет общее применение, а именно, что закон не вменяет намерение вступать в правовые отношения, когда обстоятельства и поведение сторон отрицательно сказываются на любом намерении такого рода ".

Эти выразительные слова возымели действие.

В последнее время у нас было много случаев, когда арендаторы находились в исключительном владении, которых считали не арендаторами, а только лицензиатами. Когда реквизиция позволяла людям вступать во владение за недельную арендную плату, Министр здравоохранения против Беллотти, 1944 К. Б., стр. 298, Совет округа Саутгейт v Уотсон, 1944 К.Б., с. 541, Министерство сельского хозяйства против Мэтьюза, 1950, 1 K.B., 148: когда домовладелец сказал арендатору после выхода на пенсию, что он может проживать в коттедже бесплатно до конца своих дней, Фостер против Робинсона, 1951 1 KB, 149, 156, когда домовладелец после смерти вдовы законного арендатора позволил своей дочери оставаться во владении, платя арендную плату в течение шести месяцев, Marcroft Vagons Ltd. против Смита, 1951 2 KB, page 496, когда владелец магазина разрешил управляющему жить в квартире над магазином, но не требовал от него этого, и при установлении его заработной платы была учтена стоимость квартиры из расчета 1 фунт в неделю, Webb Ltd v. Уэбб, 24 октября 1951 г. (еще не сообщается): в каждом из этих случаев арендатор считался лицензиатом, а не арендатором.

Точно так же есть множество случаев, когда жена, оставленная мужем и оставленная им в семейном доме, считалась квартиросъемщиком мужа-собственника, а не квартирантом. Брэмуэлл v Брэмуэлл, 1942 г. 1 КБ, стр. 370, Паргетер v Паргетер, 1946 1 A.E.R., стр. 250, ни голого лицензиата, Oldgate Estate v Александр, 1950 1 K.B., page 311, но быть в особом положении - лицензиата с особым правом - согласно которому муж не может выгнать ее, кроме как по постановлению суда, Миддлтон - Бальдек, 1951 1 КБ, с. 657.

Результатом всех этих случаев является то, что, хотя лицо, которому передано исключительное владение, prima facie считается арендатором, тем не менее, оно не будет считаться таковым, если обстоятельства негативно скажутся на каком-либо намерении создать договор аренды. Одних слов может быть недостаточно. Стороны не могут превратить аренду в лицензию, просто назвав ее таковой. Но если обстоятельства и поведение сторон покажут, что все, что предполагалось, заключалось в предоставлении оккупанту личной привилегии без интереса к земле, он будет считаться только лицензиатом.

Принимая во внимание эти недавние случаи, я сомневаюсь, что Лайнс против Снайта, 1899 1 Q.B., page 486, и дело егеря, упомянутое в нем, сегодня будет решено таким же образом.

Применяя вышеизложенные принципы к настоящему делу, мне кажется, что, хотя супружеская пара имела исключительное владение домом, отношения арендодателя и арендатора уже не существовали. Они были не арендаторами по желанию, а лицензиатами. У них была личная привилегия оставаться там, без права уступки или субаренды. Однако они не были голыми лицензиатами. Они были лицензиатами с договорным правом остаться. Как таковые, они не имеют права оставаться по закону, но имеют право на справедливость, и теперь справедливые права преобладают.

Признаюсь, однако, что судам потребовалось время, чтобы прийти к этой позиции. По общему праву лицензия всегда могла быть отозвана по желанию, несмотря на договор об обратном. Вуд v Свинцовый биттер (1845) 13 M. & W., page 838. Средство правовой защиты от нарушения договора заключалось только в возмещении убытков. Такого мнения придерживались еще несколько лет назад, см., Например, что было сказано в Букер против Палмера, 1942 A.E.R., 674, 677, Томпсон v Парк, 1944 K.B., 408, 410. Однако правило было изменено из-за такого вмешательства справедливости.

Закон и справедливость были слиты почти 80 лет, и с 1948 года стало ясно, что в результате слияния лицензиару не будет разрешено выгнать лицензиата в нарушение контракта, чтобы позволить ему остаться, см. Театр Зимний сад v Миллениум, 1946 1 A.E.I., на странице 680 за лордом Грином, 1948 г. до н.э. на странице 191 за лордом Саймоном: ни в нарушение обещания, в соответствии с которым лицензиат действовал, даже если он не придавал этому значения, см. Фостер против Робинсона, 1951 KB, стр. 149 на стр. 156, где Мастер Свитков, сэр Рэймонд Эвершед, сказал, что в результате устной договоренности о том, чтобы позволить мужчинам остаться, он «имел право как лицензиат, занимать помещения бесплатно для остаток своих дней ". Такое вливание справедливости означает, что договорные лицензии теперь имеют самостоятельную силу и действительность и не могут быть отозваны в нарушение договора. Ни лицензиар, ни кто-либо, подавший претензию через него, не могут игнорировать договор, за исключением покупателя в отношении стоимости без уведомления.

Возможно, мне следует упомянуть два случая, которые на первый взгляд кажутся возвращающимися к прежней точке зрения. Роджерс против Хайда, 1951 2 K.B., page 923, где домовладелец пообещал, что соглашение о совместном использовании жилья (которое на самом деле было лицензией) должно «находиться в рамках Закона об аренде». Суд постановил, что лицензиат не был защищен: потому что Акты аренды действуют только на правах аренды, и это подобно тому, как стороны не могут заключать договоры в соответствии с Актами, они не могут заключать договора в них. Не было выдвинуто никаких аргументов в пользу того, что обещание арендодателя было равнозначно заявлению: «Я обещаю предоставить вам, мой лицензиат, такую ​​же защиту, которую Закон об аренде дает арендаторам». Если бы этот аргумент был выдвинут, то мог бы возникнуть тот самый момент, который возникает в этом случае; но, как оказалось, точка не была принята, поэтому и решения по ней не было.

Другой случай Томпсон против Земли, 1951 2 K.B., page 596, где муж, при должном внимании, дал обязательство, что он позволит своей жене и детям остаться в своем доме бесплатно. Считалось, что муж имел право нарушить свое обещание, продав дом через ее голову, даже если покупатель взял, полностью зная об обещании. Однако я замечаю, что, принимая это решение, судья Роксбург подчеркнул, что жена не была лицензиатом, основываясь на том, что я сказал в Олдгейт Эстейтс v Александр, 1950 1 К.Б. 311, 319: но более позднее решение этого суда в Фостер против Робинсона, 1951 1 K.B., 149, 154, показывает, что она была лицензиатом и что муж не мог выгнать ее в нарушение своего обещания. Я не могу избавиться от мысли, что если бы это дело было передано на рассмотрение ученого судьи, решение могло бы быть другим. Поэтому я не вижу ничего в этих недавних случаях, чтобы поколебать мое мнение о контрактных лицензиях.

В настоящем деле ясно, что отец прямо обещал паре, что собственность будет принадлежать им, как только будет выплачена ипотека, и косвенно пообещал, что, пока они платят взносы Строительному обществу, им должно быть разрешено остаются во владении. Они не были покупателями, потому что никогда не брали на себя обязательств платить взносы, но, тем не менее, они находились в положении, аналогичном покупателям. Они выполнили обещание, и ни отец, ни его вдова, его наследник по титулу, не могут изгнать их, не соблюдая его.

В результате, на мой взгляд, апелляция должна быть отклонена и не должен быть отдан приказ о хранении. Я прихожу к такому выводу на основании, отличном от того, к которому пришел ученый судья, но ответчик всегда может поддержать решение по любому поводу.[1]

Родсон LJ дал краткое совпадающее суждение.

Смотрите также

Рекомендации

внешняя ссылка