Хотчкисс против Гринвуда - Hotchkiss v. Greenwood

Хотчкисс против Гринвуда
Печать Верховного суда США
Спор 5–6 февраля 1851 г.
Решено 19 февраля 1851 г.
Полное название делаДжулия П. Хотчкисс, исполнитель покойного Джона Г. Хотчкисса, Джон А. Дэвенпорт и Джон В. Куинси, Истцы по делу об ошибке против Майлза Гринвуда и Томаса Вуда, партнеры по торговле под именем M. Greenwood & Co.
Цитаты52 НАС. 248 (более )
11 Как. 248; 13 Вел. 683; 1850 США ЛЕКСИС 1507
Членство в суде
Главный судья
Роджер Б. Тэйни
Ассоциированные судьи
Джон Маклин  · Джеймс М. Уэйн
Джон Кэтрон  · Джон МакКинли
Петр В. Даниэль  · Сэмюэл Нельсон
Леви Вудбери  · Роберт С. Гриер
Мнения по делу
БольшинствоНельсон, к которому присоединились Тэйни, Маклин, Уэйн, Кэтрон, Маккинли, Дэниел, Гриер
НесогласиеВудбери

Хотчкисс против Гринвуда, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851), была Верховный суд США решение приписывают внесение в Патентное право США Концепция чего-либо неочевидность как требование патентоспособности,[1] а также указание применимого правового стандарта для определения его наличия или отсутствия в заявленном изобретении.

Испытание Hotchkiss случай может быть описан как: были ли на момент создания заявленного изобретения различия между признаками заявленного изобретения и вещами, которые уже были известны специалистам в соответствующей области техники, таковы, что они были бы в пределах уровня квалификации рядового мастера в данной области техники, чтобы объединить эти известные особенности для создания заявленного изобретения.[2]

Более конкретно, как указано в Hotchkiss мнение, само:

Разве что больше смекалки и умения. . . были необходимы. . . чем обладал обычный механик, знакомый с этим делом, отсутствовал тот уровень мастерства и изобретательности, которые составляют существенные элементы каждого изобретения. Другими словами, улучшение - это работа умелого механика, а не изобретателя.[3]

Фон

Джон Г. Хотчкисс, Джон А. Давенпорт и Джон В. Куинси получили Патент США № 2197., по изготовлению или изготовлению ручек из гончарной глины или фарфора. В патенте утверждалось, что они:

изобрел улучшенный метод изготовления ручек для замков, дверей, корпусной мебели и для всех других целей, для которых используются ручки из дерева и металла или других материалов. Это усовершенствование заключается в изготовлении упомянутых шишек из гончарной глины, которая используется в любых видах гончарных изделий; также из фарфора; операция такая же, как и в гончарном деле: формование, точение, обжиг и глазирование; . . . будут способы их применения для дверей, замков, мебели и других целей. . . в основном основывается на одном принципе, заключающемся в том, что полость, в которую вставляется винт или стержень, с помощью которой они крепятся, самая большая в нижней части его глубины, в форме ласточкина хвоста, и винт, сформированный в ней путем заливки металла в плавленое состояние.[4]

Запатентованная дверная ручка - из патента США No. № 2197

Ручка из глины или фарфора, сама по себе, очевидно, была известна и использовалась в Соединенных Штатах до изобретения и патента, а также стержень и шпиндель, с помощью которых крепится ручка, включая использование ласточкиного хвоста и настоев расплавленного металла. , также были так известны и использовались. Но стержень и шпиндель, как утверждали изобретатели, никогда раньше не прикреплялись к ручке из гончарной глины или фарфора (а не к металлической или деревянной ручке).[5]

Решение суда низшей инстанции

Судья Джон Маклин - 1849 г.

В Хотчкисс против Гринвуда, 12 F. Cas. 551 (C.C.D. Огайо 1848 г.) окружной суд штата Огайо оставил подсудимым вердикт присяжных. справедливость Джон Маклин, сидя в качестве окружного правосудия, председательствовал. Самым спорным вопросом, который впоследствии стал предметом апелляции, был запрос истцов о предъявлении обвинения присяжным, в котором Маклин отказался, в том смысле, что:

[Если] стержень и веретено никогда раньше не прикреплялись к ручке из гончарной глины или фарфора, и если требовалось умение, мысли и изобретательность, чтобы прикрепить указанную ручку из глины к металлическому стержню и шпинделю, чтобы то же самое соединяются прочно и образуют прочное и прочное изделие, и если упомянутая ручка из глины или фарфора, прикрепленная таким образом, была изделием лучше и дешевле, чем ручка, ранее изготовленная из металла или других материалов, то патент действовал.[6]

Маклин, напротив, проинструктировал жюри:

[I] f ручки той же формы и для тех же целей, что и описанные истцами в их [патентных] спецификациях, сделанные из металла или другого материала, были известны и использовались в Соединенных Штатах до предполагаемого изобретения и патент истцов, и если шпиндель и хвостовик в форме, использованной истцами, до этого времени были публично известны и использовались в Соединенных Штатах, и до этого были прикреплены к металлическим выступам с помощью ласточкин хвоста и вливаний из расплавленного металла, как это указано в спецификации истцов, которые должны быть прикреплены к ручке из гончарной глины или фарфора, так что если ручка из глины или фарфора является простой заменой одного материала на другой, а веретено и хвостовик должен быть таким, каким он был до сих пор, и способ их соединения с ручкой с помощью ласточкин хвоста должен быть таким же, как и прежде в Соединенных Штатах, материал используется повсеместно, и никакой другой изобретательности или навыков не требуется на изготовление ручки, чем у обычного механика, знакомого с бизнесом, патент недействителен, и истцы не имеют права на взыскание.[7]

Постановление Верховного Суда

Судья Сэмюэл Нельсон

справедливость Сэмюэл Нельсон представил мнение 8-1 суд. справедливость Леви Вудбери выразил несогласие.

Мнение большинства

Адвокат истцов признал, что «ручки использовались много сотен лет; гончарная посуда и фарфор - многие тысячи», но настаивал на том, что «никому прежде не удавалось объединить глину и железо так, чтобы сделать из двух и полезная статья, «потому что« существует много трудностей в их объединении », и для их объединения потребовались умение, мысли и изобретательность». Более того, новые дверные ручки были «дешевле и лучше, чем любые подобные предметы из когда-либо известных». имеют большой коммерческий успех и повсюду заменяют металлические ручки.[8]

Суд счел эти доводы несостоятельными. Было установлено, что «ручки из металла, дерева и т. Д., Соединенные с хвостовиком и шпинделем, в том виде и при помощи средств, которые использовались патентообладателями при их изготовлении, были ранее известны и находились в общественном употреблении». Дверные ручки из глины тоже были старыми. Следовательно, «единственное новшество, на которое они могли претендовать, - это приспособление этого старого изобретения к ручкам из гончарной глины или фарфора; иными словами, новинка заключалась в замене глиняной ручки на металлическую. или дерево ".[9]

Следовательно, обвинение Маклина присяжным было правильным, «поскольку, если только больше изобретательности и навыков в применении старого метода закрепления стержня и ручки не потребовалось, чтобы прикрепить его к глиняной или фарфоровой ручке, чем обладал бы обычный механик, знакомый с ним. в бизнесе отсутствовали навыки и изобретательность, которые составляют существенные элементы каждого изобретения ». Патент недействителен, потому что: «Другими словами, улучшение - это работа искусного механика, а не изобретателя».[10]

Особое мнение

Судья Леви Вудбери

Судья Вудбери не согласился. Он сосредоточился на последнем аспекте отклоненного обвинения. Патентообладатели добивались указания, что «если указанная ручка из глины или фарфора, прикрепленная таким образом, была предметом лучше и дешевле, чем ручка, ранее изготовленная из металла или других материалов, патент действовал». Он считал, что «обычный механический» тест неверен для определения патентоспособности заявленного изобретения, «в то время как, на мой взгляд, истинным тестом на патентоспособность является то, было ли изобретение новым, лучше и дешевле, чем то, что ему предшествовало».[11] Если новое устройство

было на самом деле лучше и дешевле, чем то, что предшествовало ему для этой цели, это, несомненно, было бы улучшением. Это не было бы ни легкомысленным, ни бесполезным, и при всех обстоятельствах очевидно, что умение, необходимое для его построения, на которое опираются как нижестоящий суд, так и Суд здесь, является несущественным исследованием или полностью подчинено вопросу о том, изобретение было не дешевле, а лучше.[12]

Вудбери заключил: «И почему он не является благодетелем сообщества и не поощряется защитой, который изобретает использование такой дешевой земли в качестве глины для выпуклостей или в новой форме или комбинации, благодаря которым сообщество в значительной степени выигравшие? "[13]

Почтовый-Hotchkiss события

В решении 1875 г. Рекендорфер против Фабера,[14] Суд рассмотрел и подтвердил Hotchkiss решение. Суд так охарактеризовал изобретение:

Претензия заключается просто в комбинации грифеля и резины в держателе карандаша для рисования; Другими словами, можно использовать обычный графитовый карандаш, в один конец которого примерно на четверть его длины вставлена ​​полоска индийской резины, приклеенная к одной стороне карандаша.[15]

Как и дверная ручка Гочкиса, ластик, приклеенный к карандашу, был продуктом простого механического мастерства и поэтому не подлежал патентованию:

Инструмент или производство, которые просто являются результатом механических навыков, не подлежат патентованию. Механическое мастерство - это одно; изобретение - другое дело. Совершенство изготовления, как бы оно ни увеличивало удобство, расширяло использование или уменьшало расходы, не подлежит патентованию.[16]

Аналогично в 1883 г. Атлантик Воркс против Брэди, Суд использовал язык, подобный Hotchkiss о признании патента недействительным: "Целью этих законов никогда не было предоставление монополии на каждое пустяковое устройство, каждую тень тени идеи, которая естественно и спонтанно приходила в голову любому квалифицированному механику или оператору при обычном развитии производства. . "[17]

В решении 1891 г. Магован против New York Belting & Packing Co., Суд снова повторил Hotchkiss - в признании патента действительным: «[Вихат Гейтли сделал не только работу квалифицированного механика, который применил только свои общие знания и опыт, и понял причину неудачи [предыдущих изобретений], и предоставил то, что очевидно было желая, и что настоящее дело связано с ... творческой работой изобретательского факультета ".[18]

В Mast, Foos, & Co. против Stover Mfg. Co., несколько лет спустя Суд использовал Hotchkiss «Опытный механик» тест для признания патента недействительным и объяснил, что, как предполагается, квалифицированный механик должен знать, а именно, все соответствующие предшествующие области техники:

Границу между изобретением и навыками механики часто чрезвычайно трудно провести, но с учетом уровня техники, показанного ранее, мы не можем сказать, что применение этого старого устройства было только новым для данной конкретной машины. к которому он был применен, было чем-то большим, чем было бы предложено разумному механику, у которого были патенты, на которые мы обратили внимание. Хотя совершенно верно, что тот факт, что это изменение не произошло ни с одним механиком, знакомым с ветряными мельницами, свидетельствует о чем-то большем, чем механические навыки человека, который его обнаружил, вероятно, что никто из них не был полностью осведомлен о состоянии об уровне техники и предшествующих устройствах, но, как уже говорилось ранее, при решении вопроса об изобретении мы должны исходить из того, что патентообладатель был полностью информирован обо всем, что ему предшествовало, независимо от того, было ли это на самом деле или нет.[19]

Стандарт Суда в отношении того, что считалось обычным механическим мастерством, с годами повышался и падал, но стал становиться более строгим после Великой депрессии и Нового курса. Таким образом, в Cuno Engineering Corp. против Automatic Devices Corp. в 1941 году Суд отклонился от Hotchkiss сделать недействительной автоматический прикуриватель для автомобилей, в которых использовался термостат, чтобы выдвигать прикуриватель, чтобы пользователю не приходилось удерживать его на месте в розетке, пока он не нагреется достаточно. Во втором округе судья Выученная рука считал устройство патентоспособным, руководствуясь эхом Hotchkiss«Если патенты должны достаться тем, кто предлагает новые устройства, которые выходят за рамки ограниченного воображения рядового квалифицированного специалиста, нам кажется, что это изобретение заслуживает патента».[20] При рассмотрении апелляции было применено заключение Суда (согласно Дугласу Дж.). Hotchkiss в отличие от фактов:

После того, как в 1851 г. было принято решение по делу Hotchkiss v. Greenwood, было признано, что для улучшения положения дел с целью получения привилегированного положения патента необходимо больше изобретательности, чем работа механика, квалифицированного в данной области. . . . Принцип Hotchkiss Случай относится к адаптации или комбинации старых или хорошо известных устройств для нового использования.[21]

Тогда Куно Суд возродился Reckendorfer смешанный с Атлантический завод смешанный с Hotchkiss, добавляя:

[T] новое устройство, каким бы полезным оно ни было, должно раскрывать вспышку творческого гения, а не просто навыки призвания. Если он терпит неудачу, он не установил свое право на частный грант в общественном достоянии. . . Мы не можем заключить, что его умение внести этот вклад достигло уровня изобретательского гения, который Конституция уполномочивает поощрять Конгрессом. . . . Для адаптации требовалась изобретательность, но не более того, чего можно ожидать от механика, квалифицированного в данной области техники. Строгое применение этого теста необходимо, чтобы в условиях постоянного спроса на новые приборы не было возложено тяжелое вознаграждение на каждый незначительный технический прогресс в искусстве.[22]

В последующих делах этого периода использовался аналогичный язык.[23]

В 1952 г. Компания Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp.,[24] последнее из дел, предшествовавших вступлению в силу Закона о патентах 1952 г., кодифицирующего Hotchkiss как правовой стандарт патентоспособности. в A&P В данном случае заявленное изобретение представляло собой стеллаж или раму с тремя сторонами без верха и низа, которые можно было использовать для протягивания продуктов вдоль прилавка рядом с кассовым аппаратом. Все элементы заявленной комбинации были устаревшими и работали аналогично тому, как они действовали в прошлом. Суд сказал:

Соединение или согласование известных элементов должно что-то способствовать; только когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, можно запатентовать скопление старых устройств. Конечно, элементы могут, особенно в химии или электронике, обрести какое-то новое качество или функцию в результате согласования, но это не обычный результат объединения старых элементов в механике. В этом деле отсутствуют какие-либо необычные или неожиданные последствия объединения затронутых здесь элементов, и нет ничего, что указывало бы на то, что суды низшей инстанции тщательно рассмотрели иски в свете этого довольно серьезного критерия.[25]

Во совпадающем мнении судья Дуглас собрал список дел, в которых Суд интерпретировал Hotchkiss Тест на изобретение требует уровня мастерства, воплощающего «изобретательский гений»:

  • Рекендорфер против Фабера, 92 США 347, 357 - «Гений или изобретение»
  • Смит против Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 681 - «Гений интуиции»
  • Поттс против Крегера, 155 U.S. 597, 607 - «Изобретательный гений»
  • Concrete Appliances Co. с. Гомеры, 269 U.S. 177, 185 "Гений изобретения"
  • Компания Mantle Lamp Co. of America против Aluminium Products Co., 301 U.S. 544, 546
  • Cuno Engineering Corp. против Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 91 - «вспышка творческого гения, а не просто умение призвать».

Один комментатор охарактеризовал период 1930–1952 годов как "наиболее критическое отношение Верховного суда к патентам и патентным монополиям".[26] Сразу после этого в патентное законодательство были внесены поправки, чтобы кодифицировать стандарт «неочевидности», основанный на Hotchkiss заменить ранее использовавшийся стандарт «изобретения», призванный ограничить потребность в гениальности.

Кодификация 1952 г. Hotchkiss

Как поясняется в заключении Верховного суда в "Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко." патентная коллегия энергично лоббировала отмену решений Верховного суда, принятых до 1952 года, или, по крайней мере, их формулировок. В конце концов ему удалось убедить Конгресс принять закон 35 U.S.C. § 103 как часть кодификации патентного права, устанавливающая требование неочевидности для патентоспособности, используя язык Hotchkiss.

В новом разделе представлены:

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как указано в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники таковы, что заявленное изобретение в целом было бы очевидно, до даты вступления в силу заявленного изобретения для лица, имеющего обычные навыки в области, к которой относится заявленное изобретение. Патентоспособность не может быть отменена способом, которым было сделано изобретение.

Законодательная история нового § 103 обсуждается в Грэм против John Deere Co., обсуждается в следующем разделе.

Постановления Верховного суда от Грэм к KSR

Грэм

Первое решение Верховного суда о толковании кодификации 1952 г. Hotchkiss был Грэм против John Deere Co.,[27] в котором Суд объяснил, что неотъемлемая проблема при формулировании условий патентоспособности «заключалась в разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены, кроме как для побуждения к патенту». Суд добавил, что "Hotchkiss, постулируя условие, что патентоспособное изобретение свидетельствует о большей изобретательности и умении, чем те, которыми обладает рядовой механик, знакомый с бизнесом, просто проводит различие между новыми и полезными инновациями, которые могут поддерживать патент, и теми, на которые нет ».[28] Но Hotchkiss Тест просто «заложил краеугольный камень судебной эволюции», необходимый для определения условий патентоспособности.[29] Ценность Hotchkiss формулировка была «в ее функциональном подходе к вопросам патентоспособности. На практике, Hotchkiss потребовал сравнения между предметом патента или заявки на патент и базовыми навыками звонящего. В каждом случае определялась патентоспособность ".[30]

Согласно Грэм решение, главное различие между языком Hotchkiss и пункт 103 »состоит в том, что Конгресс подчеркнул« неочевидность »в качестве оперативной проверки раздела, а не менее определенный язык« изобретений » Hotchkiss это, по мнению Конгресса, привело к «большому разнообразию» выражений в решениях и письменных материалах ». Значение § 103 такое же, как и в судебных решениях, поскольку Hotchkiss «более 100 лет»: заявленное изобретение не может быть патентоспособным, даже если оно является новым, «если разница между новым и тем, что было известно ранее, не считается достаточно большой, чтобы гарантировать патент».[31]

Затем Суд пояснил, что законодательная кодификация Hotchkiss не сметал 100-летние прецеденты со времен 'Hotchkiss. Суд объяснил:

Не вызывает сомнения, что этот раздел был, в первый раз, установленное законом выражения дополнительного требования к патентоспособности, первоначально выражаются в Hotchkiss. Кроме того, представляется очевидным, что Конгресс предписанию последнего предложения § 103, чтобы отменить тест по его мнению, этот суд объявил в спорной фразы «флэш-творческого гения», используемый в Cuno Engineering Corp. против Automatic Devices Corp.[32]

Но было бы ошибочным, далее объяснил Суд, принимать утверждения "некоторых из сторон и некоторых из amici что первое предложение § 103 было направлено на устранение судебных прецедентов и снижение уровня патентоспособности ». Скорее:

Мы считаем, что эта законодательная история, а также другие источники показывают, что пересмотр не был предназначен Конгрессом для изменения общего уровня патентоспособного изобретения. Мы заключаем, что этот раздел был задуман просто как кодификация судебных прецедентов, охватывающих Hotchkiss условие, с указанием Конгресса, что исследования очевидности предмета, который должен быть запатентован, являются предпосылкой для патентоспособности.[33]

Суд завершил свое объяснение значения статьи 103 следующей инструкцией:

[Я] не должен повторить, что мы не находим изменений в общей строгости, с которой должен применяться общий тест. Нас убедили найти в § 103 смягченный стандарт, предположительно реакцию Конгресса на «повышенный стандарт», применявшийся этим Судом в его решениях за последние 20 или 30 лет. Стандарт в этом суде остался неизменным.[34]

Черная скала Андерсона

Следующее дело очевидности Верховного суда после Грэм был Андерсон-Блэк Рок, Инк. Против Pavement Salvage Co., в котором суд признал недействительным патент на устройство для ремонта дорог.[35] Это устройство представляло собой комбинацию старых устройств, в которых каждый компонент выполнял ту же функцию, что и в прошлом. Суд пришел к выводу:

[Хотя] комбинация старых элементов выполняла полезную функцию, она ничего не добавляла к характеру и качеству уже запатентованной горелки с тепловым излучением. Далее мы заключаем, что для специалистов в данной области использование старых элементов в комбинации не было изобретением по очевидному-неочевидному стандарту.[36]

Джонстон

Следующее дело Верховного суда, касающееся очевидности, было Данн против Джонстона,[37] в котором Суд поддержал отклонение требований о методе создания записей банковских чеков по расходам по различным категориям, таким как аренда, заработная плата, стоимость материалов и т. д., чтобы упростить расчет подоходного налога. Суд пояснил, что применимый стандарт неочевидности не был соблюден:

[T] простое существование различий между уровнем техники и изобретением не доказывает неочевидность изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой респондента просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для разумного специалиста в данной области.[38]

Сакраида

Через три недели после Джонстон, Суд решил Сакраида против Ag Pro, Inc. Суд дал указание:

Давно ясно, что Конституция требует, чтобы было какое-то «изобретение», чтобы иметь право на патентную защиту. Данн против Джонстона. Как мы объяснили в Хотчкисс против Гринвуда:
[U] nless больше изобретательности и навыков. . . были необходимы. . . чем обладал обычный механик, знакомый с этим делом, отсутствовал тот уровень мастерства и изобретательности, которые составляют существенные элементы любого изобретения. Другими словами, улучшение - это работа умелого механика, а не изобретателя.[39]

Применяя этот правовой стандарт, Суд признал патент недействительным, что очевидно в соответствии с § 103.[40]

KSR

Три десятилетия спустя Верховный суд совсем недавно пересмотрел стандарт очевидности. В KSR International Co. против Teleflex Inc.,[41] Суд отклонил Федеральный округ подход к определению очевидности как недостаточно верный Hotchkiss стандарт, как объяснено в Грэм против Дира. Федеральный округ использовал «жесткий» тест, известный как «тест« обучение, предложение или мотивация »(тест TSM), в соответствии с которым патентная заявка доказывается очевидной только в том случае, если« какая-то мотивация или предложение объединить учения предшествующего уровня техники » 'можно узнать из уровня техники, характера проблемы или знаний специалиста в данной области техники ".[42] «На протяжении всей работы этого Суда над вопросом очевидности, - проинструктировал Суд, - в наших делах излагается широкий и гибкий подход», основанный на Hotchkiss и «несовместимо с тем, как Апелляционный суд применил здесь свой тест TSM».[43] Суд также подверг критике отношение Федерального округа к патентам на комбинации старых элементов, в которых элементы выполняли ту же функцию, что и всегда, таким образом игнорируя акцент в Hotchkiss по «функциональности», как подтверждено в Грэм.[44]

Суд объяснил, цитируя Чай A&P дело:

На протяжении более полувека Суд постановил, что «патент на комбинацию, которая объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций ... очевидно, изымает то, что уже известно, в сферу его монополии и уменьшает ресурсы, доступные для умелые мужчины ". Компания Great Atlantic & Pacific Tea Co. Это основная причина отказа в выдаче патентов на очевидное. Комбинация знакомых элементов в соответствии с известными методами, вероятно, будет очевидной, когда она дает только предсказуемые результаты.[45]

Применяя эти стандарты, Суд признал патент недействительным по причине очевидности. В заключение он объяснил, что соблюдение Hotchkiss важен тест: «В противном случае патенты могли бы задушить, а не способствовать развитию полезных искусств». И он предупредил, что Федеральный округ «проанализировал вопрос узким, жестким образом, несовместимым с § 103 и нашими прецедентами».[46]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

  1. ^ См., Например, Грэм против John Deere Co., 383 НАС. 1, 17 (1966) («Мы заключаем, что статья [§ 103] была задумана просто как кодификация судебных прецедентов, охватывающих Hotchkiss условие, с указанием Конгресса, что исследования очевидности предмета, который должен быть запатентован, являются предпосылкой для патентоспособности. ").
  2. ^ См., Например, Говард Б. Рокман. Право интеллектуальной собственности для инженеров и ученых 94 (2004).
  3. ^ Hotchkiss, 52 США по адресу 267.
  4. ^ Хотчкисс против Гринвуда, 52 U.S. (11 How.) 248, 264 (1851).
  5. ^ Идентификатор.
  6. ^ Хотчкисс против Гринвуда, 52 США по адресу 264.
  7. ^ Идентификатор.
  8. ^ Хотчкисс против Гринвуда, 52 U.S. (11 How.) 248, 264 (1851).
  9. ^ 52 США по адресу 265.
  10. ^ 52 США по адресу 267.
  11. ^ 52 США по адресу 268.
  12. ^ 52 США по адресу 269.
  13. ^ 52 США, 271–72.
  14. ^ 92 U.S. 347 (1875 г.).
  15. ^ 92 США по адресу 355.
  16. ^ 92 США, 356-57.
  17. ^ Атлантик Воркс против Брэди, 107 U.S. 192, 199–200 (1883).
  18. ^ 141 U.S. 332, 343 (1891).
  19. ^ 177 U.S. 485, 493–94 (1900).
  20. ^ "Automatic Devices Corp." против "Cuno Eng'g Corp.", 117 F.2d 361, 364 (2d Cir. 1941).
  21. ^ Cuno Eng'g Corp. против Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 90–91 (1941).
  22. ^ 314 США, 91–92.
  23. ^ Видеть. например., Юнгерсен против Остби и Бартон Ко., 335 US 560, 566 (1949) («Там, где центробежная сила была обычным средством введения расплавленного металла во вторичную форму, ее использование на промежуточном этапе для нагнетания расплавленного парафина в первичную форму не было примером изобретательского гения, такого как поскольку это необходимо для того, чтобы патент действовал ").
  24. ^ 340 U.S. 147 (1950).
  25. ^ 340 США на 152.
  26. ^ Джордж М. Сирилла, 35 U.S.C. 103: От Гочкиса до рук к богатым - очевидцы Зала славы патентного права, 32 Дж. Маршалл Л. Рев. 437, 487 (1999).
  27. ^ 383 U.S. 1 (1966).
  28. ^ Идентификатор. в 11.
  29. ^ Идентификатор.
  30. ^ Идентификатор. в 12.
  31. ^ Идентификатор. в 14.
  32. ^ Идентификатор. в 15.
  33. ^ Идентификатор. в 16–17.
  34. ^ Идентификатор. в 19.
  35. ^ Андерсон-Блэк Рок, Инк. Против Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969).
  36. ^ 396 США 62-63.
  37. ^ 425 U.S. 219 (1976).
  38. ^ 425 США в 230
  39. ^ Сакраида против Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273, 279 (1976).
  40. ^ Затем Верховный суд сослался на Hotchkiss попутно в Bonito Boats, Inc. против Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 150 (1989), объясняя эту кодификацию Hotchkiss отражено «решение Конгресса о том, что целям, стоящим за патентной оговоркой, лучше всего служат свободная конкуренция и использование того, что уже доступно для общественности, или того, что может быть легко обнаружено из общедоступных материалов».
  41. ^ 550 U.S. 398 (2007).
  42. ^ KSR, 550 США по адресу 407.
  43. ^ KSR, 550 США по адресу 415.
  44. ^ Идентификатор.
  45. ^ KSR, 550 США, 415-16.
  46. ^ KSR, 550 США на 427–28.

внешняя ссылка