Патентоспособный объект - Patentable subject matter

Патентоспособный, установленный законом или же патентоспособный объект является предметом, который подвержен патент охрана. Законы или патентная практика многих стран предусматривают, что определенные объекты исключаются из патентоспособности, даже если изобретение Роман и не очевидно. Вместе с такими критериями, как новизна, изобретательский уровень или неочевидность, полезность, и промышленная применимость, которые различаются от страны к стране, вопрос о патентоспособности конкретного объекта является одним из основных требований для патентоспособность.

Законодательство

Предмет, который считается патентоспособным с точки зрения политики, и, соответственно, предмет, который исключается из патентоспособности по политическим соображениям, зависит от национального законодательства или международного договора.

Канада

Согласно Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) Патенты могут выдаваться только на физические воплощения идеи или процесса, в результате которого получается что-то материальное или может быть продано. Это исключает теоремы и компьютерные программы как таковые.[1] Однако методы ведения бизнеса патентоспособны.[2]

Европейская патентная конвенция

В Европейская патентная конвенция не дает никаких положительных указаний на то, что должен считаться изобретением для целей патентного права. Однако он предусматривает в Статья 52 (2) EPC неполный список того, что не следует рассматривать как изобретения, и, следовательно, нет патентоспособный объект:

В частности, следующее не считается изобретением в значении параграфа 1:

(а) открытия, научные теории и математические методы;
(б) эстетические творения;
(c) схемы, правила и методы для выполнения умственных действий, игр или ведения бизнеса, а также программы для компьютеров;
(d) представление информации.

Статья 52 (3) EPC тогда квалифицируется ст. 52 (2) EPC, указав:

Положения параграфа 2 исключают патентоспособность предмета или деятельности, упомянутой в этом положении, только в той степени, в которой европейская заявка на патент или европейский патент относится к такому предмету или деятельности как таковой.

(В предыдущей версии EPC некоторые дополнительные элементы исключены из Статья 52 (4) EPC, как формально неприменимые в промышленности, известные медицинские методы, применяемые врачом или ветеринаром. В настоящее время эти методы прямо исключены из ст. 53 EPC вместе с другими исключениями из политики).

Практика в Европейском патентном ведомстве

Под Статья 52 (1) EPC, «Европейские патенты выдаются на любые изобретения во всех областях техники, при условии, что они являются новыми, имеют изобретательский уровень и допускают промышленное применение». Итак, необходимо ответить на четыре вопроса:

  1. Есть изобретение?
  2. Возможно ли промышленное применение изобретения?
  3. Является ли изобретение новым?
  4. Является ли изобретение иметь изобретательский уровень ?

Первый вопрос "А изобретение есть?" эквивалентно: «Является ли заявленный объект в целом в пределах области патентоспособного объекта?» Вопрос об изобретении или вопрос о патентоспособном объекте предшествует трем дополнительным вопросам, которые не могут и не должны оцениваться, если нет изобретения.[3]

Согласно прецедентное право из Апелляционные комиссии ЕПВ, на вопрос "Есть ли изобретение?" также неявно подразумевает следующий вопрос: «Имеет ли заявленный объект технического характера?» "Технический характер - это неявное требование к EPC, чтобы изобретение было изобретением в смысле Статья 52 (1) EPC ".[4]

Рассмотрение патентоспособного объекта также снова вмешивается на вторичном уровне, во время изобретательский уровень оценка. В Т 641/00 (Comvik / Two Identities) Совет постановил, что «изобретение, состоящее из сочетания технических и нетехнических характеристик и имеющее технический характер в целом, должно оцениваться с точки зрения требования изобретательского уровня с учетом всех те особенности, которые способствуют упомянутому техническому характеру, тогда как функции, не вносящие такого вклада, не могут поддерживать наличие изобретательского уровня ".[5] Нетехнические особенности - это те особенности, которые исключены из области патентоспособного объекта в соответствии с политикой. Т 258/03 (Hitachi / Auction Method) доработала этот тест для патентоспособных объектов.

В соответствии с этим тестом заявка на патент или патент, который не обеспечивает техническое решение технической проблемы, будет отклонен (в соответствии с Статья 97 (1) EPC ) или отозвано (согласно Статья 102 (1) EPC ) как недостаточный изобретательский уровень.

Европейское патентное ведомство предоставляет рекомендации[6] для оценки патентоспособности изобретений, реализованных на компьютере (CII), например, основанных на искусственном интеллекте (AI). Например, программы обработки изображений на основе ИИ считаются техническими и, следовательно, патентоспособными. И наоборот, программы обработки текста на основе ИИ с классификацией текста только на основе содержания текста не считаются техническими. Они исключены из патентоспособности, поскольку придание значения словам является познавательной задачей, а не технической реализацией.

Практика в Соединенном Королевстве

После 2006 г. Апелляционный суд приговор в Приложение Aerotel v Telco и Macrossan, который содержит подробное обсуждение прецедентного права в этой области, UKPO приняло следующий тест:[7]

(1) правильно истолковать требование
(2) определить фактический вклад
(3) спросите, относится ли он исключительно к исключенному предмету
(4) проверьте, является ли фактический или предполагаемый вклад техническим по своей природе.

Суд решил, что новый подход обеспечивает структурированный и более полезный способ применения установленного законом критерия для оценки патентоспособности, который соответствует предыдущим решениям Суда.

Этот тест сильно отличается от теста, используемого ЕПВ, как указано в Т 641/00 (Comvik / Две идентичности) и Т 258/03 (Hitachi / Auction Method), но считается, что конечный результат будет одинаковым почти во всех случаях.[7]

Соединенные Штаты

Раздел 101 раздела 35 U.S.C. определяет предмет, который может быть запатентован:

Любой, кто изобретает или обнаруживает какой-либо новый и полезный процесс, машину, производство или состав вещества, или любое новое и полезное усовершенствование этого, может получить на него патент в соответствии с условиями и требованиями этого раздела.

В октябре 2005 г. Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) выпустил временные инструкции[8] за патентные эксперты чтобы определить, если данный утверждал изобретение соответствует установленным законом требованиям к полезному процессу, производству, составу материала или машине (35 U.S.C.  § 101 ). В этих руководящих принципах утверждается, что процесс, включая процесс ведения бизнеса, должен давать конкретный, полезный и осязаемый результат, чтобы его можно было запатентовать. Не имеет значения, находится ли процесс в рамках традиционных технологических искусств или нет. Например, цена финансового продукта считается конкретным полезным и осязаемым результатом (см. State Street Bank v. Signature Financial Group ). Однако 24 августа 2009 г. ВПТЗ США выпустило новые временные инструкции.[9] так, чтобы экспертиза соответствовала заключению Федерального округа в In re Bilski, который постановил, что "полезный, конкретный и осязаемый" тест на право на получение патента неверен и что State Street Bank v. Signature Financial Group больше не имеет юридической силы по этому вопросу. Вместо этого Федеральный округ и новые руководящие принципы ВПТЗ США используют испытание машины или трансформации для определения патентоспособности процессов. Верховный суд постановил, что иски по делу Билски касались неуставных вопросов, поскольку они были слишком абстрактными и широкими.

ВПТЗ США подтвердило свою позицию, согласно которой литературные произведения, музыкальные композиции,[10] сборник данных, юридических документов (например, страховых полисов) и форм энергии (например, пакеты данных передан через Интернет ), не считаются "производством" и, следовательно, сами по себе не подлежат патентованию. Тем не менее, USPTO запросило у общественности комментарии по этой позиции. Федеральный округ постановил, в In re Nuijten,[11] эти сигналы не являются предметом законодательства, потому что изделия производства (единственная правдоподобная категория в 35 U.S.C.  § 101 ) не включают нематериальные, бестелесные, преходящие сущности.

ВПТЗ США было побуждено к изданию руководящих принципов недавним решением их апелляционная коллегия, Ex Parte Lundgren.[12] В этом решении утверждалось, что, согласно судебным заключениям США, изобретения не обязательно должны относиться к "техническим наукам", чтобы удовлетворять требованиям 35 U.S.C.  § 101. Однако они должны дать конкретный, полезный и ощутимый результат. Однако, как указано выше, In re Bilski заменяет этот юридический тест (в отношении «полезного, конкретного и осязаемого» теста). В Бильски Мнение большинства также отвергает критерий «технологического искусства», хотя три судьи Федерального округа (Майер, не согласны, и Дайк и Линн, согласны) заявили, что они считают технологичность обязательным условием соответствия требованиям патента.

22 мая 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия, был принят двухпартийный двухпалатный законопроект, реформирующий раздел 101 Закон о патентах был выпущен. Он был предложен председателем судебного подкомитета Сената по интеллектуальной собственности сенатором. Том Тиллис (R-NC) и ее член рейтинга, сенатор Крис Кунс (Германия). К ним присоединился член рейтингового агентства Палаты представителей Судебный комитет палаты представителей, Хэнк Джонсон (D-GA-4), председатель судебного подкомитета Палаты представителей по интеллектуальной собственности и судам и представитель Стив Стиверс (R-OH-15) Предложение было обнародовано перед круглым столом, который сенаторы и представители провели на следующий день и предназначалось для получения отзывов.[13] Внесение законопроекта было отложено из-за отсутствия согласия между заинтересованными сторонами, такими как секция права интеллектуальной собственности Американской ассоциации адвокатов, Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности, Американская ассоциация права интеллектуальной собственности и BIO.[14]

Абстрактные идеи и право на получение патента на компьютерные изобретения

Верховный суд Алисы снизил патентоспособность патентов на программное обеспечение или патентов на программное обеспечение для бизнес-методов, исключив абстрактные идеи из списка приемлемых тем. После долгой неразберихи между патентными экспертами и практикующими патентами USPTO подготовил список примеров заявлений о патентах на программное обеспечение, которые считаются правомочными или нет.[15]

Исключение алгоритма и трилогия о приемлемости патента

Исключение из патентования алгоритмы возник из трех Верховный суд дела, обычно называемые «трилогией Верховного суда» или «трилогией патентоспособности». Это обозначение для трех дел Верховного суда (Готшалк против Бенсона, Паркер против Флука, и Даймонд против Дьера) в течение десяти лет решила, находится ли заявленное изобретение и при каких обстоятельствах в рамках патентной системы США (то есть имеет право рассматриваться на предмет выдачи патента). Три случая трилогии могут быть согласованы на основе того, когда заявленная реализация идеи или принципа устарела или отличается от предшествующего уровня техники только внешне тривиальным образом, заявка не подлежит патенту[нужна цитата ] (в качестве Нильсон и Морс сказал, и Flook подтверждено, что с ним следует обращаться как с предшествующим уровнем техники).

Готшалк против Бенсона

В данном случае изобретением был способ программирования цифрового компьютера общего назначения с использованием алгоритма преобразования двоично-десятичный числа в чистые двоичные числа. Верховный суд отметил, что явления природы, психические процессы и абстрактные интеллектуальные концепции не подлежат патентованию, поскольку являются основными инструментами научно-технической работы. Однако новые и полезные изобретения, полученные в результате таких открытий, могут быть запатентованы. Суд установил, что открытие в Бенсон было непатентованным, поскольку изобретение, алгоритм, был не более чем абстрактная математика. Несмотря на это постановление, Суд подчеркнул, что его решение не препятствовало патентованию компьютерного программного обеспечения, а, скорее, исключало патентоспособность программного обеспечения, единственной полезной характеристикой которого был алгоритм. Суд также отметил, что подтверждение этого типа патента исключает любое использование данного алгоритма в будущем. Следовательно, как и традиционные исключения для патентоспособных объектов, цель исключения для алгоритмов заключалась в том, чтобы стимулировать разработку новых технологий путем отказа от выдачи патентов, которые помешали бы другим использовать абстрактные математические принципы.

Паркер против Флука

В данном случае изобретением был способ расчета пределов аварийных сигналов с использованием «алгоритма сглаживания», чтобы система реагировала на тенденции, но не на мгновенные колебания переменных процесса (таких как температура). Поскольку было признано, что реализация алгоритма была традиционной, Суд установил, что изобретатель даже не претендовал на то, чтобы изобрести что-либо, на что мог бы быть выдан патент.[16] Суд сделал это на основании принципа, согласно которому неурегулированный объект (алгоритм) должен рассматриваться как уже включенный в предшествующий уровень техники. Следовательно, не оставалось ничего, на что можно было бы выдать патент. В случае, когда испрашивается патент на реализацию принципа (алгоритма), сама реализация должна быть изобретательной для выдачи патента. Поскольку это было не так, суд постановил, что патентное ведомство должным образом отклонило претензию Флука на патент. Суд сослался на решение в Нилсон против Харфорда, английское дело, на которое ссылался Верховный суд в О'Рейли против Морса для утверждения о том, что идея или принцип должны рассматриваться так, как если бы они уже присутствовали в известном уровне техники, независимо от того, были ли они на самом деле новыми или старыми.[17] Этот подход похож на подход аналитическое вскрытие в законе об авторском праве на компьютерное программное обеспечение, хотя его использование в патентном праве предшествовало его использованию в законе об авторском праве на столетие или более.

Даймонд против Дьера

В этом деле Суд отказался от подхода аналитического вскрытия и настаивал на том, что вопрос о приемлемости патента должен определяться на основе иска (или изобретения), рассматриваемого в целом. Требование обхода аналитического вскрытия содержится в статуте, но только в разделе 103 (регулирующий очевидность или изобретательский уровень), а не в разделе 101 (регулирующий право на получение патента). Однако, несмотря на эту разницу в акцентах, Diehr можно согласовать с Flook и Бенсон, а Diehr Суд старательно избегал заявлять, что Flook и Бенсон были отменены или ограничены.

Билски против Каппоса

28 июня 2010 г. Верховный суд США постановил Билски против Каппоса[18] что патентная заявка Бернарда Билски на метод хеджирования сезонных рисков при покупке энергии является абстрактной идеей и поэтому не подлежит патентованию. Однако он также сказал, что бизнес-методы не являются непатентоспособными по своей сути, и ничего не сказал о патентах на программное обеспечение. По мнению большинства, тест Федерального округа «Машина или преобразование», хотя и полезен, не является единственным тестом для определения патентоспособности процесса. Вместо этого Верховный суд рассмотрел «Трилогию Верховного суда», описанную выше, и сказал, что будущие решения должны основываться на примерах и концепциях, выраженных в этих заключениях. Как сообщалось,[19] решение оставляет без ответа многие вопросы, включая патентоспособность многих медицинских диагностических технологий и программного обеспечения. В мае 2013 года Федеральный округ вынес решение в полном объеме по делу CLS Bank против Алисы. [20] применение различных концепций в «Трилогии Верховного Суда». Спорные претензии были признаны непатентоспособными с небольшим отрывом, но различия в позициях различных судей в коллегии были драматичными и не окончательными.[21]

Коллаборативные услуги Мэйо против Лабораторий Прометея

20 марта 2012 г. Верховный суд США постановил Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories, Inc.[22] что патент на процесс, полученный лабораториями Прометея для корреляции между результатами анализа крови и состоянием здоровья пациента при определении подходящей дозировки конкретного лекарства для пациента, не имеет права на получение патента, потому что корреляция является законом природы. Суд аргументировал это тем, что «этапы заявленных процессов (помимо самих естественных законов) включают хорошо понятную, рутинную, обычную деятельность, ранее выполнявшуюся исследователями в этой области». Решение подверглось критике за объединение двух отдельных концепций патентного права (правомочность патента в соответствии с разделом 101 и очевидность патентоспособности в соответствии с разделом 103) и потенциальное признание недействительными многих патентов, касающихся биотехнологии, медицинской диагностики и фармацевтической промышленности.[23][24] Другие, такие как Американская медицинская ассоциация (AMA) высоко оценили решение об аннулировании патентов, которое ограничивало бы способность врачей оказывать качественную помощь пациентам.[25] Однако в соответствии с разделом 287 (c) Закона о патентах иск о нарушении патентных прав не может быть подан против практикующего врача за выполнение медицинской деятельности или против соответствующей организации здравоохранения в отношении такой медицинской деятельности, если только практикующий врач не является работает в клинико-диагностической лаборатории.[26]

Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics

13 июня 2013 г. Верховный суд США в Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics постановил, что патентные заявки, направленные на изолированную ДНК, используемую для обнаружения генетической предрасположенности пациента к заболеванию раком груди, не являются предметом патента.

Даймонд против Чакрабарти

16 июня 1980 г. Верховный суд США постановил Даймонд против Чакрабарти что живая неприродно генетически модифицированная бактерия имеет право на получение патента как состав вещества согласно 35 USC. § 101, который предусматривает выдачу патента лицу, которое изобретает или обнаруживает «любое» новое и полезное «производство» или «состав вещества».[27][28] В результате постановления запатентованное изобретение включало формулу изобретения, относящуюся к не встречающейся в природе бактерии, которая была генетически модифицирована для разложения углеводородов.[29] Это постановление создало прецедент для использования одушевленных материалов в качестве патентоспособных объектов.[30]

Япония

Правовые споры

Вопрос о том, что должно, а что не должно быть патентоспособным объектом, породил в последние годы ряд полей битвы.[когда? ] противопоставляя друг друга тех, кто в каждой области поддерживает патентоспособность, утверждая, что патенты приведут к росту инноваций и общественного блага, против оппонентов, считающих, что патентоспособность преследуется только для личного блага, но может нанести общественный вред.

Горячие точки включали патентование природного биологического материала, генетических последовательностей, стволовые клетки, "традиционные знания," программы для компьютеров, и методы ведения бизнеса.

В марте 2010 года судья федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка вынес решение против Мириады генетики и в пользу Американский союз гражданских свобод это очищенное ДНК последовательности и изобретения, в которых они используются, непатентоспособны.[31] Как уже обсуждалось,[32] Судья Свит полностью полагался на прецедент Верховного суда и игнорировал противоречащее ему прецедентное право Федерального окружного апелляционного суда.[33] сделать вывод о том, что изолированная ДНК имеет такое же фундаментальное качество, что и природная ДНК, и поэтому не подлежит патентованию в соответствии с разделом 101 Закона о патентах; и что заявленные в патентах методы представляют собой абстрактные мыслительные процессы, которые также не подлежат патентованию. Его обоснование было спорным, и его решение было обжаловано в Федеральном округе.[34] Апелляционный суд отменил решение, постановив, что изолированная ДНК имеет «заметно отличающуюся химическую структуру» от другого генетического материала человека. В 2013 г. Верховный суд США частично отменил решение, снова решив, что ДНК не подлежит патентованию, судья Антонин Скалиа написание «часть ДНК, выделенная из ее естественного состояния, которое требуется запатентовать, идентична той части ДНК в ее естественном состоянии». Однако Верховный суд также постановил, что комплементарная ДНК могут быть запатентованы, поскольку не встречаются в природе.[35][36] Когда эта новость была объявлена, ACLU приветствовала это решение, и цены на акции Myriad Genetics выросли.[35]

В октябре 2015 года Высокий суд Австралии вынес решение против Myriad Genetics, постановив, что мутировавший ген, связанный с предрасположенностью к раку груди, не может привести к патентоспособному изобретению в соответствии с законодательством Австралии.[37]

Смотрите также

Ссылки и примечания

  1. ^ "CIPO Что можно запатентовать?". Архивировано из оригинал на 2012-05-28. Получено 2011-11-15.
  2. ^ Amazon.com против Комиссара по патентам, 2011 FCA 328
  3. ^ Видеть Статья 57. EPC: «Изобретение считается допускающим промышленное применение, если (...)», Статья 54 (1) EPC: «Изобретение считается новым, если (...)», и Статья 56 (1) EPC: «Изобретение считается имеющим изобретательский уровень (...)»)
  4. ^ Т 931/95 (Партнерство по пенсионным системам)
  5. ^ «T 641/00 (OJ EPO 2003,352; см. Заголовок I)». Архивировано из оригинал на 2007-09-29. Получено 2005-10-17.
  6. ^ "Руководство по экспертизе; Указатель изобретений, реализованных на компьютере".
  7. ^ а б Закон о патентах 1977 г.: патентоспособный объект В архиве 2007-02-06 на Wayback Machine
  8. ^ Ведомство США по патентам и товарным знакам, Временное руководство по экспертизе патентных заявок на соответствие предмета патента В архиве 2005-10-29 на Wayback Machine, Уведомления OG: 22 ноября 2005 г. (html )
  9. ^ Ведомство США по патентам и товарным знакам, Новые временные инструкции по проверке правомочности объекта патента, 24 августа 2009 г.
  10. ^ Некоторые новые формы нотная запись однако были запатентованы в США. Видеть Ноты # Патенты.
  11. ^ 500 F.3d 1346 (Федеральный округ, 2007 г.)
  12. ^ Предварительное заключение, Документ № 78, Ведомство США по патентам и товарным знакам, Перед Советом по патентным апелляциям и вмешательствам, Ex parte Карл А. Лундгрен В архиве 2005-11-03 на Wayback Machine, Апелляция № 2003-2088, Заявление 08/093516 от 20 апреля 2004 г.
  13. ^ «Сенс. Тиллис, Кунс и представители. Коллинз, Джонсон и Стиверс публикуют текст законопроекта о реформе статьи 101 Закона о патентах». Том Тиллис, сенатор США от Северной Каролины. 22 мая, 2019. Получено 6 ноября, 2019.
  14. ^ Малати Наяк, Группы ИС, разрабатывающие новое предложение по законопроекту о приемлемости патентов (2), Закон Bloomberg, 17 октября 2019 г.
  15. ^ «Примеры патентных притязаний ВПТЗ США: абстрактные идеи» (PDF).
  16. ^ Видеть Flook, 437 США по адресу 594.
  17. ^ Дела нижестоящих судов, использующие это правило, включают: Armor Pharm. Co. против Ричардсон-Меррелл, Inc., 396 F.2d 70, 74 (3d Cir.1968) (внешне-тривиальное устройство - реализация недавно открытого природного явления); National Lead Co. против Western Lead Co., 324 F.2d 539 (9-е Cir.1963) (аналогичный); Davison Chem. Corp. против Joliet Chems., Inc., 179 F.2d 793 (7-го Cir.1950 г.) (аналогичный); Театры Loew's Drive-In против парковочных театров, 174 F.2d 547 (1-й округ 1949 г.).
  18. ^ Билски против Каппоса Заключение Верховного суда
  19. ^ Билски против Каппоса: Верховный суд наносит удар по изобретателям В архиве 2010-07-03 на Wayback Machine Томас Кэри
  20. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-08-24. Получено 2013-07-06.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  21. ^ http://www.natlawreview.com/article/cls-bank-v-alice-chasing-rabbit-down-bilski-hole-re-patent-litigation
  22. ^ Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories, Inc. Заключение Верховного суда
  23. ^ Куинн, Джин. «Индустрия убийств: Верховный суд признает Мэйо против Прометея». блог. IP Watchdog. Получено 11 апреля 2012.
  24. ^ Сакс, Роберт. "Наказание Прометея: грубые ошибки Верховного суда в деле Майо против Прометея". блог. Патентно. Получено 11 апреля 2012.
  25. ^ Вах, Роберт. «AMA приветствует решение Верховного суда о признании недействительными патентов Прометея». пресс-релиз. Американская медицинская ассоциация. Получено 11 апреля 2012.
  26. ^ "35 U.S.C. 287". Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). Архивировано из оригинал 28 марта 2012 г.. Получено 11 апреля 2012.
  27. ^ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
  28. ^ 35 U.S.C. § 101 (1952 г.).
  29. ^ [1], «Микроорганизмы, имеющие несколько совместимых плазмид, генерирующих энергию разложения, и их получение», выпущенный 1972-06-07. 
  30. ^ Хоу, Кевин Ф., «Право на получение патентной защиты живого материала: причины и последствия решения Верховного суда США по делу Даймонд против Чакрабарти» (2007). Ретроспективные диссертации и диссертации. 15033. (Видеть Абстрактный).
  31. ^ Ассоциация молекулярной патологии против ведомства США по патентам и товарным знакам Решение суда[постоянная мертвая ссылка ].
  32. ^ «Федеральный судья признал бы недействительными все патенты на ДНК, но его доводы противоречивы» В архиве 2011-07-16 на Wayback Machine Джастин П. Хаддлсон и Брюс Санстейн
  33. ^ In re Duel, 51 F3d 1552 (Fed Cir 1995); In re Bell, 991 F.2d 781 (Fed Cir. 1993).
  34. ^ Федеральный окружной суд постановил, что отдельные иски в отношении ДНК не подлежат патентованию: множество решений обжаловать решение в Федеральном окружном апелляционном суде
  35. ^ а б «Верховный суд США заявил, что человеческая ДНК не может быть запатентована». Новости BBC. 13 июня 2013 г.. Получено 13 июн 2013.
  36. ^ "Ассоциация молекулярной патологии и др. В. Myriad Genetics, Inc., и др." (PDF). Верховный суд США. Архивировано из оригинал (PDF) 13 июня 2013 г.. Получено 13 июн 2013.
  37. ^ Д'Арси против Myriad Genetics Inc [2015] HCA 35 (7 октября 2015 г.) AustLII

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

  • Typepad.com, Ex parte Lundgren (Совет США по патентным апелляциям и вмешательствам, октябрь 2005 г.), особенно несогласие судьи Барретта, которое содержит пространное изложение предмета закона после страницы 19.
  • Patent.gov, Раздел «Руководства по патентной практике» Патентного ведомства Великобритании, посвященный патентоспособности.