Естественная справедливость - Natural justice

В Английское право, естественная справедливость является техническая терминология за правило против предвзятости (nemo iudex в causa sua ) и право на справедливое судебное разбирательство (audi alteram partem ). Хотя срок естественная справедливость часто сохраняется как общее понятие, оно в значительной степени заменено и расширено общей «обязанностью действовать справедливо».

Основанием для правила против предвзятости является необходимость поддерживать доверие общества к правовой системе. Смещение может принимать форму фактического смещения, вмененного смещения или очевидного смещения. Фактическую предвзятость очень сложно доказать на практике, в то время как вмененная предвзятость, однажды проявленная, приведет к тому, что решение будет недействительным без необходимости какого-либо расследования вероятности или подозрений в предвзятости. В делах из разных юрисдикций в настоящее время применяются два теста на очевидную систематическую ошибку: тест на «обоснованное подозрение на систематическую ошибку» и тест на «реальную вероятность систематической ошибки». Было высказано одно мнение, что различия между этими двумя тестами в значительной степени семантические и действуют аналогично.

Право на справедливое судебное разбирательство требует, чтобы лица не подвергались наказанию за решения, затрагивающие их права или законные ожидания, если они не получили предварительного уведомления о деле, справедливой возможности ответить на него и возможности представить свое собственное дело. Самого факта, что решение затрагивает права или интересы, достаточно, чтобы подчинить решение процедурам, требуемым естественным правосудием. В Европе право на справедливое судебное разбирательство гарантируется Статья 6 (1) Европейской конвенции о правах человека, который, как говорят, дополняет общее право вместо того, чтобы заменить его.

Фон

Зал суда Верховный суд Канады в Оттава, Онтарио. В 1999 г. суд постановил Бейкер против Канады (министр по делам гражданства и иммиграции) что требования естественной справедливости меняются в зависимости от контекста возникающего вопроса.

Естественная справедливость - это срок искусства что обозначает конкретные процессуальные права в Английская правовая система[1] и основанные на нем системы других народов. Это похоже на американские концепции честная процедура и процедурные из-за процесса, корни последнего в некоторой степени параллельны истокам естественной справедливости.[2]

Хотя естественная справедливость имеет впечатляющую родословную[3] и, как говорят, выражает тесную связь между общее право и моральные принципы,[4] использование этого термина сегодня не следует путать с "естественный закон " из Канонисты, видение средневековыми философами «идеального образца общества» или философия «естественного права» 18 века.[5] Пока срок естественная справедливость часто используется в качестве общей концепции в таких юрисдикциях, как Австралия,[6]:583 и Соединенное Королевство,[3]:320 он в значительной степени заменен и расширен более общей «обязанностью действовать справедливо». Естественная справедливость отождествляется с двумя составляющими справедливого судебного разбирательства:[3]:322 которые являются правилом против предвзятости (nemo iudex в causa sua, или «никто не является судьей в своем деле»), и право на справедливое судебное разбирательство (audi alteram partem, или «услышать другую сторону»).[7]

Требования естественной справедливости или обязанности действовать справедливо зависят от контекста.[6]:584–585 В Бейкер против Канады (министр по делам гражданства и иммиграции) (1999),[8] в Верховный суд Канады изложить список неисчерпывающих факторов, которые могут повлиять на содержание обязанности справедливости, включая характер принимаемого решения и процесс его принятия, установленную законом схему, в соответствии с которой действует лицо, принимающее решение, важность решение человека, оспаривающего это, человека законные ожидания, и выбор процедуры, сделанный лицом, принимающим решение.[9] Ранее в Knight v Indian Head School, Дивизион № 19 (1990),[10] Верховный суд постановил, что государственные органы, которые принимают решения законодательного и общего характера, не обязаны действовать справедливо, в то время как органы, осуществляющие действия более административного и конкретного характера, обязаны. Кроме того, предварительные решения, как правило, не влекут за собой обязанность действовать справедливо, но решения более окончательного характера могут иметь такие последствия.[10]:пункт 30 Кроме того, применимость обязанности действовать справедливо зависит от взаимоотношений между государственным органом и отдельным лицом. Никаких обязанностей не существует, если отношения являются отношениями господина и слуги или когда человек занимает должность по воле власти. С другой стороны, обязанность действовать справедливо существует там, где лицо не может быть отстранено от должности, кроме как по уважительной причине.[10]:пункт 32 Наконец, право на процессуальную справедливость существует только тогда, когда решение органа власти является важным и оказывает важное влияние на человека.[10]:пункт 39

Правило против предвзятости

В целом

Лицо не может принимать решения по любому делу, в котором он или она может быть или может справедливо подозреваться в этом. Этот принцип воплощает в себе основную концепцию беспристрастности,[11] и применяется к судам, трибуналам, арбитрам и всем тем, кто обязан действовать в судебном порядке.[12] Государственный орган обязан действовать в судебном порядке всякий раз, когда он принимает решения, затрагивающие права или интересы людей, а не только когда он применяет какую-либо процедуру судебного типа при вынесении решений.[13]

Основа, на которой действует беспристрастность, - это необходимость поддерживать доверие общества к правовой системе. Подрыв общественного доверия подрывает благородство правовой системы и приводит к хаосу.[14] Суть потребности в беспристрастности была замечена Лорд Деннинг, то Мастер роллов, в Metropolitan Properties Co (FGC) Ltd против Ланнона (1968):[15] «Справедливость должна основываться на доверии, а уверенность разрушается, когда здравомыслящие люди уходят, думая:« Судья был предвзятым »».[15]:599

Общественное доверие как основа правила против предвзятости также воплощено в часто цитируемых словах Лорд Хьюарт, то Лорд главный судья Англии и Уэльса, что «[i] t не просто имеет определенное значение, но имеет фундаментальное значение, чтобы справедливость не только свершалась, но и явно рассматривалась как свершившаяся».[16]

Формы предвзятости

Фактическая и вмененная систематическая ошибка

Портрет Лорд-канцлер, Лорд Коттенхэм (Чарльз Пепис, первый граф Коттенхэм, 1781–1851), автор Чарльз Роберт Лесли. В Даймс v Гранд Джанкшн Канал (1852 г.), его светлость был отстранен от слушания дела, поскольку он имел денежную заинтересованность в исходе.

Смещение может быть фактическим, предполагаемым или очевидным. Фактическая предвзятость устанавливается там, где фактически установлено, что лицо, принимающее решение, было предвзято в пользу или против стороны. Однако на практике такие обвинения выдвигаются редко, поскольку их очень трудно доказать.[17]

Одна из форм вмененной предвзятости основана на том, что лицо, принимающее решение, является стороной по иску или имеет материальную или имущественную заинтересованность в результате решения. Как только этот факт установлен, предвзятость становится неопровержимой и дисквалификация происходит автоматически - лицу, принимающему решение, запрещается выносить решение по делу без необходимости проведения какого-либо расследования вероятности или подозрения в предвзятости.[18] Классический случай - это Даймс v Гранд Джанкшн Канал (1852),[18] в котором участвовал иск между Даймс, местным землевладельцем, и владельцами Канал Гранд-Джанкшн, в которой Лорд-канцлер, Лорд Коттенхэм, подтвердили указы собственникам. Однако Даймс обнаружил, что лорд Коттенхэм фактически владел акциями Гранд-Джанкшн на несколько фунтов стерлингов. В конечном итоге это привело к тому, что судья был отстранен от рассмотрения дела. Не было вопроса о том, сочтет ли разумный человек лорда Коттенхэма предвзятым, или об обстоятельствах, которые побудили лорда Коттенхэма рассматривать дело.

В некоторых ограниченных ситуациях предвзятость также может быть вменена, когда лицо, принимающее решение, заинтересовано в решении не в денежном, а в личном плане. Это было установлено в беспрецедентном случае R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate Ex parte Pinochet Ugarte (№ 2) (1999).[19] В обращении к Дом лордов, то Королевская прокурорская служба стремился опрокинуть приказ об отмене сделано Участковый суд касательно выдача ордера выступил против экс-чилийского диктатора, сенатора Аугусто Пиночет. Международная амнистия (AI) разрешили вмешиваться в процессе. Однако один из судей по делу, Лорд Хоффманн, был директором и председателем Amnesty International Charity Ltd. (AICL), компания под контролем AI. В конечном итоге он был отстранен от участия в деле, а результаты разбирательства отменены. Палата лордов постановила, что тесная связь между AICL и AI представила лорду Хоффманну интерес к исходу судебного разбирательства. Несмотря на то, что это было нематериальным платежом, Закон лорды придерживался мнения, что проценты были достаточными, чтобы гарантировать автоматическое отстранение лорда Хоффмана от слушания дела. В Locabail (UK) Ltd против Bayfield Properties Ltd (1999),[20] в Апелляционный суд предупрежден против любого дальнейшего расширения правила автоматической дисквалификации, «если это явно не требуется для выполнения важных основополагающих принципов, на которых основано правило».[20]:465

Очевидная предвзятость

Явная предвзятость присутствует, когда судья или другое лицо, принимающее решения, не является стороной в деле и не заинтересовано в его исходе, но своим поведением или поведением вызывает подозрение, что он или она не является беспристрастным.[21] Возникший вопрос - это степень подозрительности, которая послужит основанием для отмены решения из-за явной предвзятости. В настоящее время в делах из разных юрисдикций применяются два разных критерия: «реальная вероятность предвзятости» и «обоснованное подозрение в предвзятости».

Настоящая проверка правдоподобия сосредотачивается на том, приводят ли факты, оцененные судом, к реальной вероятности предвзятости.[22] В Р против Гоф (1993),[23] Палата лордов решила сформулировать тест с точки зрения «реальной опасности предвзятости» и подчеркнула, что испытание касается возможности, а не вероятности предвзятости. Лорд Гофф из Чивели также заявил, что «суд должен смотреть на дело глазами разумного человека, потому что суд в подобных делах олицетворяет разумного человека».[23]:670 Однако тест в Гоф не был одобрен в некоторых юрисдикциях Содружества. Одна из критических замечаний заключается в том, что упор на точку зрения суда на факты не дает достаточного акцента на восприятие общественности.[24] Эти критические замечания были рассмотрены Палатой лордов в Портер против Мэджилла (2001).[25] Суд изменил Гоф проверить, заявив, что "сделает ли объективный и информированный наблюдатель, рассмотрев факты, заключением, что существует реальная вероятность того, что суд был предвзятым".[25]:494 Таким образом, этот случай показал, что нынешний тест в Великобритании является одним из "реальной возможности предвзятости".

С другой стороны, тест на разумное подозрение спрашивает, будет ли у разумного и справедливого человека, сидящего в суде и знающего все относящиеся к делу факты, разумное подозрение, что справедливое судебное разбирательство в отношении истца невозможно.[26] Хотя в настоящее время этот тест не принят в Великобритании, он был одобрен Суды Сингапура.[27]

Было высказано предположение, что различия между двумя тестами в значительной степени семантические и что два теста работают аналогично. В Locabail, судьи заявили, что в большинстве случаев применение двух тестов приведет к одинаковому результату. Также было установлено, что «[p] утверждено, что суд, олицетворяющий разумного человека, применяет подход, основанный на широком здравом смысле и без неуместной уверенности в специальных знаниях, мелочах судебной процедуры или других вопросах, выходящих за рамки кругозора обычных, достаточно хорошо информированных представителей общественности, не должно быть риска того, что суды не обеспечат одновременно и отправления правосудия, и его восприятия общественностью как свершившегося ».[20]:477 в Высокий суд Сингапура решение Тан Кин Хва против Совета практикующих специалистов традиционной китайской медицины (2005),[14] Судебный комиссар Эндрю Панг заметил, что реальная проверка правдоподобия в действительности аналогична проверке обоснованного подозрения. Первый, вероятность фактически является «возможностью», в отличие от более высокого стандарта доказательства, основанного на «вероятности». Во-вторых, он предположил, что настоящий в реальная вероятность не может означать «фактический», поскольку этот тест относится к очевидной, а не фактической систематической ошибке. Он также заметил, что точки зрения как суда, так и общественности являются «неотъемлемой частью целостного процесса», и нет необходимости проводить между ними резкое различие.[14]:617–8

Напротив, в Ре Шанкар Алан с / о Анант Кулкарни (2006),[28] Судебный комиссар Сундареш Менон думал, что существует реальная разница между тестами на разумное подозрение и реальным правдоподобием.[28]:101 По его мнению, подозрение предполагает веру в то, что то, что нельзя доказать, все еще возможно. Разумный предполагает, что вера не может быть вымышленной. Здесь вопрос заключается в том, разумно ли человеку питать подозрения в данных обстоятельствах, даже если подозрительное поведение может быть невинным. С другой стороны, вероятность указывает на что-то вероятное, и настоящий предполагает, что это должно быть существенным, а не воображаемым. Таким образом, здесь исследование направлено больше на актера, чем на наблюдателя. Проблема в том, насколько маловероятно или возможно конкретное событие.[28]:99 Менон Дж.К. также был не согласен с лордом Гоффом в Гоф и Phang J.C. в Тан Кин Хва в том смысле, что он считал, что смещение расследования от того, как вопрос может показаться разумному человеку, к тому, считает ли судья достаточной возможностью предвзятости, был «очень важным отправным пунктом».[28]:103 Проверка реальной правдоподобности считается выполненной, если суд убежден в наличии достаточной степени возможности предвзятости. Хотя это более низкий стандарт, чем удовлетворение от баланс вероятностей, это на самом деле направлено на облегчение явной трудности с доказательством фактической предвзятости, особенно с учетом ее коварной и часто подсознательной природы. Однако критерий разумного подозрения считается выполненным, если суд убежден, что разумный представитель общественности мог питать разумные подозрения в предвзятости, даже если сам суд считал, что реальная опасность этого не существует. Разница в том, что движущей силой этого теста является сильный общественный интерес в обеспечении общественного доверия к отправлению правосудия.[28]:107–8 По состоянию на сентябрь 2011 г. Апелляционный суд Сингапура еще не выразили мнение о том, занимает ли позиция Тан Кин Хва или же Шанкар Алан предпочтительнее.

Исключения из правила против предвзятости

Необходимость

Есть случаи, когда дисквалифицированный судья не может быть заменен, поскольку никто другой не уполномочен действовать. Было отмечено, что «дисквалификация судьи не позволит уничтожить единственный суд, имеющий право действовать».[29] В таких случаях естественное правосудие должно уступить место необходимости, чтобы сохранить целостность судебной и административной систем.[30]

Этот вопрос о необходимости был поднят в Десять центов.[18] Лорд-канцлер должен был подписать приказ о зачислении, чтобы апелляция могла исходить от Вице-канцлер в Палату лордов. Было установлено, что его доля в компании канала, которая не позволяла ему участвовать в рассмотрении апелляции, не влияла на его право зарегистрироваться, поскольку никто, кроме него, не имел на это полномочий. Было упомянуто, что это было разрешено, "поскольку это [было] случаем необходимости, и там, где это происходит, возражение интересов не может иметь преимущественную силу".[18]:787

Отказ

Суд обычно требует, чтобы возражение было принято, как только заинтересованная сторона узнает о предвзятости.[31] Если возражение не выдвинуто и разбирательство может продолжаться без отклонения, будет считаться, что сторона отказалась от своего права сделать это.[32]

Эффект обнаружения предвзятости

В Десять центов,[18] судьи сообщили Палате лордов, что денежные интересы лорда Коттенхэма не позволили ему пустота, но оспоримый. Этот совет не является неправильным в контексте пересматриваемого судебного акта, когда судебное решение остается в силе, если оно не отменено по апелляции.[33]

Однако в случаях, когда административные акты или решения пересматриваются в судебном порядке, суд может вмешиваться только на основании с превышением правомочий,[33]:401 следовательно, делая приговор недействительным. Лорд Эшер сказал в Эллисон против Генерального совета по медицинскому образованию и регистрации (1894)[34] что участие дисквалифицированного лица «безусловно сделало решение полностью недействительным».[34]:757

Право на справедливое судебное разбирательство

В целом

Слушание Международный суд в 2006 г. под председательством ее президента Ее Превосходительства Дамы Розалин Хиггинс. Фундаментальный аспект естественной справедливости заключается в том, что до принятия решения все стороны должны быть выслушаны по этому вопросу.

Было высказано предположение, что правило, требующее справедливого разбирательства, является достаточно широким, чтобы включать правило против предвзятости, поскольку справедливое слушание должно быть беспристрастным. Однако часто правила рассматриваются отдельно. Для справедливой процедуры важно, чтобы обе стороны были услышаны.[33]:402 Право на справедливое судебное разбирательство требует, чтобы отдельные лица не подвергались наказанию за решения, затрагивающие их права или законные ожидания, за исключением случаев, когда им было предоставлено предварительное уведомление о возбужденных против них исках, была предоставлена ​​справедливая возможность ответить на них и возможность представить свои собственные дела.[35]

Помимо защиты прав человека, право на справедливое судебное разбирательство также использовалось судами в качестве основы для создания справедливых административных процедур.[33]:402 В настоящее время точно установлено, что значение имеет не характер государственной власти, а характер осуществляемой власти.[33]:405 Однако в Соединенном Королевстве до Ридж - Болдуин (1963),[36] объем права на справедливое судебное разбирательство был строго ограничен прецедентным правом после Купер против Совета по делам Уондсворта (1863).[37] В R v Комиссары по электроэнергетике, ex parte London Electricity Joint Committee Co. (1920), Ltd. (1923),[38] Лорд Аткин отметил, что это право применяется только в том случае, если лица, принимающие решения, «обязаны действовать в судебном порядке».[38]:205 В случаях естественного правосудия это изречение обычно понималось как означающее, что обязанность действовать в судебном порядке не должна выводиться просто из воздействия решения на права субъектов; такая обязанность возникла бы только в том случае, если бы существовало "сверхдобавленное" прямо выраженное обязательство следовать судебной процедуре при вынесении решения.[3]:330

В Ридж - Болдуин, Лорд Рид тщательно изучили власти и вскрыли корень проблемы, продемонстрировав, как термин судебный было неверно истолковано как требующее некоторой дополнительной характеристики помимо характеристики того, что власть затрагивает права человека. По его мнению, сам факт того, что власть затрагивает права или интересы, делает ее «судебной» и, следовательно, подчиняется процедурам, требуемым естественным правосудием.[33]:413–5[39] Это устранение ранее существовавшего неправильного представления о значении судебный считается, что это дало судебной системе необходимую гибкость для вмешательства в дела о судебном пересмотре.[40]

Сам факт, что лицо, принимающее решения, по закону наделено широкими дискреционными полномочиями, не является достаточной причиной для ослабления требований естественной справедливости. В контексте Соединенного Королевства это демонстрируется Ахмед против Х.М. Казначейство (№ 1) (2010).[41] В Казначейство осуществила полномочия по замораживанию финансовых активов и экономических ресурсов заявителей на том основании, что у него есть разумные основания подозревать, что заявители были или могли быть лицами, которые совершили, пытались совершить, участвовали в совершении терроризма или способствовали его совершению, в соответствии с Указ 2006 года о терроризме (меры Организации Объединенных Наций)[42] и Указ 2006 года об Аль-Каиде и Талибане (меры Организации Объединенных Наций)[43] сделано под Закон Организации Объединенных Наций 1946 года.[44] В Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что, поскольку постановление «Аль-Каида» не предусматривает элементарной процессуальной справедливости, оно фактически лишает лиц, указанных в постановлении, основного права доступа к средствам судебной защиты и, следовательно, с превышением правомочий власть, предоставленная Актом Организации Объединенных Наций 1946 года для создания Ордена.[45]

Статья 6 Европейской Конвенции

Право на справедливое судебное разбирательство также упоминается в Статья 6 (1) Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, в котором говорится:[46]

Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумные сроки при определении его гражданских прав и обязанностей или при предъявлении ему любого уголовного обвинения в независимом и беспристрастном суде, созданном на основании закона. ...

Однако статья 6 не заменяет обязанности общего права по обеспечению справедливого судебного разбирательства. Было высказано предположение, что одной статьи 6 недостаточно для защиты процессуальных норм, и только с развитием более совершенного общего права защита процессуальных норм распространится на административную машину.[33]:405 Тем не менее, статья 6 дополняет общее право. Например, общее право не налагает общей обязанности объяснять причины решения, но в соответствии со статьей 6 (1) лицо, принимающее решение, должно вынести мотивированное суждение, чтобы пострадавшее лицо могло решить, подавать ли апелляцию.[47]

Аспекты справедливого судебного разбирательства

Предварительное уведомление о слушании

Естественное правосудие позволяет человеку претендовать на право на адекватное уведомление о дате, времени и месте слушания, а также на подробное уведомление о рассматриваемом деле.[35] Эта информация дает человеку достаточно времени, чтобы эффективно подготовить собственное дело и дать ответ против него или нее. В Купер против Уондсворта,[37] Главный судья Уильям Эрл зашел так далеко, что заявил, что отсутствие уведомления и слушания, предоставленных Куперу, можно назвать формой оскорбления, поскольку с ним обращались так, как будто он не имел значения.[48] В качестве Лорд Mustill классно проведенный в Р v Государственный секретарь Министерства внутренних дел Экс-П. Дуди (1993): «Поскольку пострадавший обычно не может делать достойных представлений, не зная, какие факторы могут повлиять на его интересы, справедливость очень часто требует, чтобы его проинформировали о сути дела, на которое он должен ответить».[49][6]:582

Было высказано предположение, что требование предварительного уведомления служит трем важным целям:[48]:127

  • Заинтересованность в хороших результатах - предварительное уведомление увеличивает ценность разбирательства, поскольку только тогда, когда заинтересованное лицо знает проблемы и соответствующую информацию, он или она может внести полезный вклад.
  • Обязанность уважать - пострадавший имеет право знать, что поставлено на карту, и недостаточно просто сообщить ему или ей, что будет слушание.
  • В верховенство закона - уведомление о проблемах и раскрытие информации делает деятельность государственного органа доступной для общественного контроля.

Британские суды постановили, что просто информировать пострадавшего о слушании недостаточно. Ему или ей также нужно сказать, что поставлено на карту; Другими словами, суть дела.[48]:127

Возможность быть услышанным

Каждый человек имеет право на слушание и возможность представить свое собственное дело.[6]:582 Если лицо не явилось на слушание, даже если было направлено соответствующее уведомление, судья вправе по своему усмотрению решить, следует ли продолжать слушание. В Ридж - Болдуин, а главный констебль добился признания его увольнения недействительным, поскольку ему не была предоставлена ​​возможность выступить в защиту. В другом случае Главный констебль полиции Северного Уэльса против Эванса (1982),[50] Главный констебль потребовал от полицейского испытателя подать в отставку в связи с утверждениями о его частной жизни, которые ему не дали справедливой возможности опровергнуть. Палата лордов сочла увольнение незаконным. Точно так же в Суриндер Сингх Канда против Федерации Малайи (1962),[11] государственному служащему, в отношении которого возбуждено дисциплинарное разбирательство, не была предоставлена ​​копия предвзятого отчета следственной комиссии, к которой судебный исполнитель имел доступ до слушания. В Тайный совет постановил, что судебное разбирательство не предоставило ему разумной возможности быть заслушанным.

Однако это требование не обязательно означает, что лицо, принимающее решение, должно встретиться с истцом лицом к лицу: «Естественная справедливость, как правило, не требует устной речи».[51] Было высказано предположение, что устное слушание будет практически бесполезным, если пострадавший не знает заранее о деле.[51]:287 В Ллойд v Макмэхон (1987),[52] устное слушание не повлияло на факты, на которых основывалось дело. Вынесение решения в Апелляционном суде Англии и Уэльса, Лорд Джастис Гарри Вульф считал, что устное слушание не всегда может быть «самой сутью отправления естественного правосудия».[52]:670 Также было высказано предположение, что устное слушание требуется только в случае возникновения вопросов, касающихся лишения законных прав или охраняемых законом интересов.[48]:128

Проведение слушания

При принятии решения о том, как следует проводить слушание, судья должен спросить, имеет ли обвиняемый надлежащую возможность рассмотреть, оспорить или опровергнуть какие-либо доказательства, а также полностью ли осведомлен о характере выдвинутых против него обвинений, чтобы чтобы иметь надлежащую возможность представить свое собственное дело.[53] В Государственный секретарь Министерства внутренних дел против AF (2009),[54] Лорд Филлипс оф Уэрт Матраверс сказал:

Наилучший способ обеспечить справедливое судебное разбирательство - обеспечить, чтобы сторона в нем располагала максимально полной информацией как о выдвинутых против него обвинениях, так и о доказательствах, на которые опираются в поддержку этих обвинений. Если доказательства документальны, он должен иметь доступ к документам. Если доказательства состоят из устных показаний, тогда он должен иметь право на перекрестный допрос свидетелей, дающих эти показания, личности которых должны быть раскрыты.[54]:355

Однако, когда слушание требует уравновешивания нескольких полицентричный такие вопросы, как естественное правосудие и защита конфиденциальной информации по соображениям национальной безопасности, как проблемы общественной безопасности, так и право на справедливое судебное разбирательство, должны быть надлежащим образом удовлетворены. Он был проведен Палатой лордов в AF,[54] применяя решение Большой Палаты Европейский суд по правам человека А против Соединенного Королевства (2009),[55] что лицо, обвиняемое в терроризме, против которого контрольный приказ выдан, должен быть предоставлен достаточно информации о выдвинутых против него обвинениях, чтобы он мог дать эффективные инструкции своему специальный адвокат. Если это требование выполнено, беспристрастное слушание может быть проведено без подробного раскрытия конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу национальную безопасность. По фактам дела специальному адвокату не разрешалось дальнейшие контакты с заявителем или его обычными законными представителями, кроме как с разрешения Специальная иммиграционная апелляционная комиссия (SIAC) после просмотра конфиденциальных (или «закрытых») материалов. Палата лордов признала, что, хотя полезность специального адвоката в некоторой степени ограничена отсутствием дальнейших инструкций после просмотра таких материалов, если SIAC решит издать контрольный приказ преимущественно на основе неконфиденциальных (или "открытых") материалов, заявитель не может считаться лишенным возможности оспорить разумность убеждений и подозрений властей в отношении него.Если доказательства против заявителя в значительной степени закрыты, но утверждения, содержащиеся в открытых материалах, достаточно конкретны, заявитель должен иметь возможность предоставить своим законным представителям и специальному адвокату информацию, чтобы опровергнуть это (например, алиби, если в открытых материалах утверждается, что он находился в определенном месте в течение определенного периода) без необходимости знать детали или источники закрытых доказательств. Однако, если доказательства, представленные лицу, состоят только из общих утверждений, и дело против него основано исключительно или в значительной степени на нераскрытых отрицательных доказательствах, правило справедливого слушания в рамках естественного правосудия не будет выполнено.[54]:350-2

В таких случаях существуют веские политические соображения, поддерживающие принцип, согласно которому судебная процедура никогда не может считаться справедливой, если человек остается в неведении относительно дела против него или нее. Во-первых, поскольку основания для разумного подозрения в том, что лицо причастно к террористической деятельности, могут варьироваться от неопровержимых доказательств до невиновного неверного истолкования фактов, которые могут быть объяснены этим лицом, во многих случаях суды не могут быть уверены в том, что раскрытие доказательств не повлияет на заявителя. Во-вторых, негодование будет испытывать человек, его семья и друзья, если санкции будут наложены без какого-либо надлежащего объяснения причин и когда из-за неразглашения информации это лицо окажется в положении, в котором он не может должным образом защищаться. Как выразился лорд Филлипс, «если широкая общественность хочет доверять системе правосудия, она должна иметь возможность видеть, что правосудие свершилось, а не просить принять его на веру».[54]:355

Право быть заслушанным в ответ на обвинения перед беспристрастным судом проиллюстрировано в Сингапурском деле. Тан Бун Чи Дэвид против Медицинского совета Сингапура (1980).[56] Во время дисциплинарного слушания члены совета либо не проявляли добросовестности в отношении своего присутствия, либо не присутствовали на всех слушаниях. Это означало, что они не заслушали все устные свидетельства и объяснения. Высокий суд постановил, что это нанесло значительный ущерб заявителю и представляет собой существенное нарушение естественного правосудия. С другой стороны, простое отсутствие на слушании не обязательно приводит к необоснованному предубеждению. Он проходил в Ре Тео Чу Хонг (1995)[57] что функция непрофессионального члена дисциплинарного комитета юристов заключается в наблюдении, а не в голосовании или вынесении приговора. Таким образом, истец не пострадал.

На основе взаимности, если одной стороне разрешено перекрестный допрос своего законного оппонента на слушании, другой стороне также должна быть предоставлена ​​такая же возможность.[58] Кроме того, когда трибунал решает дело на основании, которое не поднимается и не рассматривается сторонами, или принимает решение без учета представлений и аргументов сторон по вопросам, это будет равносильно нарушению естественного правосудия.[59] Однако подлинный добросовестный ошибка судьи, не указавшая причины отказа от рассмотрения заявления, не является нарушением естественной справедливости.[60] Это может произойти, если материалы были случайно пропущены или были настолько неубедительными, что не было необходимости прямо указывать выводы судьи.[60]:758–759

Право на юридическое представительство

Не существует неотъемлемого права общего права на юридическое представительство в национальном суде. Трибунал имеет право по своему усмотрению допустить либо юридически квалифицированного, либо неквалифицированного адвоката для оказания помощи лицу, предстающему перед ним, на основании фактов дела.[61] При оценке того, следует ли предложить стороне юридическую помощь, судья должен сначала спросить, применяется ли право быть заслушанным, и, во-вторых, нужна ли помощь адвоката для эффективного слушания с учетом предмета дела, принимая во внимание последствия такого отрицание.[35]:192

В R v Государственный секретарь Министерства внутренних дел, ex parte Tarrant (1983),[62] Вебстер Дж. Выделил шесть факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о разрешении представительства адвокатом, а именно:[62]:285–6

  • серьезность обвинения и потенциальное наказание;
  • могут ли возникнуть какие-либо вопросы права;
  • способен ли заключенный представить свое собственное дело;
  • существуют ли какие-либо процессуальные трудности, с которыми сталкиваются заключенные при проведении собственной защиты;
  • есть ли разумная скорость принятия решения; и
  • есть ли необходимость в справедливости между заключенными или между заключенными и тюремными надзирателями.

Также было высказано предположение, что в тех случаях, когда слушание дела в суде касается репутации человека или его права на средства к существованию, существует большая потребность в разрешении юридического представительства, поскольку это подтверждает идею равенство перед законом.[63]

Когда человек отказывается от юридического представительства, нельзя рассчитывать на получение более высокого «стандарта» естественного правосудия. Это было провозглашено в Сингапуре в Хо Пол против Медицинского совета Сингапура (2008).[64] Доктор Хо, которому было предъявлено обвинение в профессиональном проступке, решил лично предстать перед советом и отказался подвергнуть перекрестному допросу ключевого свидетеля совета. Впоследствии он утверждал, что его следовало предупредить о юридических последствиях отсутствия юридического представителя. Высокий суд отклонил этот аргумент и постановил, что он не пострадал. Доктору Хо была предоставлена ​​прекрасная возможность изложить свое собственное дело, и, что наиболее важно, он не был лишен права на перекрестный допрос свидетелей.

Суд также не обязан оказывать помощь, когда сторона представляет свое дело без юридического представителя. В Радживан Эдакалаван против государственного обвинителя (1998),[65] обвиняемый лично явился к магистрату и вошел в мольба вины. Позже он подал прошение в Высокий суд о пересмотре уголовного дела, утверждая, что, поскольку магистрат не проинформировал его о защита доступный ему, его просьба была двусмысленной. Суд постановил:[65]:19

Бремя [информирования обвиняемого о вариантах его защиты или о том, что может быть более выгодным для его дела] не перекладывается на судью (или обвинение, если на то пошло) просто потому, что обвиняемый не представлен. Это будет слишком обременительно для судьи. Кроме того, судья будет выполнять две совершенно несовместимые и несовместимые роли - одну как судью, другую как де-факто защитник.

В Сингапуре право на юридическое представительство зависит от характера расследования. Однако поскольку Статья 12 Конституции Сингапура гарантирует равную защиту со стороны закона, было высказано мнение, что этому процессуальному праву следует придавать больший вес при его балансировании с конкурирующим требованием эффективности.[35]:193–4

Решение и его причины

В настоящее время принципы естественного правосудия в Соединенном Королевстве и некоторых других юрисдикциях не содержат общего правила, согласно которому для принятия решений должны быть указаны причины.[49][66] В R против Нортумберлендского апелляционного суда по вопросам компенсации, ex parte Shaw (1951),[67] Деннинг LJ заявил: «Я думаю, что протокол должен содержать по крайней мере документ, который инициирует разбирательство; состязательные бумаги, если таковые имеются; и судебное решение; но не доказательства или причины, если только суд не решит их включить. Если трибунал это сделает указать его причины, и эти причины неверны по закону, certiorari лжет для отмены решения ".[67]:352 Было заявлено, что «ни один фактор не препятствовал развитию английского административного права так серьезно, как отсутствие каких-либо общих обязательств со стороны государственных органов по объяснению причин своих решений».[68]

Исторически неконтролируемые общественные решения приводили к плохим результатам и неуважению к лицам, принимающим решения. Таким решениям также не хватало регулярности и прозрачности, которые отличают их от простого заявления государственных властей. На таких основаниях есть очевидные преимущества раскрытия причин принятия решений. Во-первых, участие в процедуре лиц, на которых повлияло решение, способствует верховенству закона, затрудняя произвольные действия органов государственной власти.[48]:110 Требование объяснения причин помогает гарантировать, что решения тщательно продуманы, что, в свою очередь, помогает контролировать административное усмотрение.[35]:194 Во-вторых, подотчетность заставляет государственный орган сталкиваться с людьми, которых затрагивает решение. Когда государственный орган действует с учетом всех соответствующих соображений, это увеличивает вероятность принятия лучших решений и, как таковое, выгодно для общественных интересов. Еще одним важным преимуществом является воспитание уважения к лицам, принимающим решения, что повышает их честность в глазах общественности.[48]:110

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Фредерик Ф. Шауэр (1976), «Английское естественное правосудие и американская надлежащая правовая процедура: аналитическое сравнение», Обзор закона Уильяма и Мэри, 18 (1): 47–72 в 47.
  2. ^ Смотрите в целом Бернард Шварц (1953), «Административный процесс и естественное право», Юрист Нотр-Дама, 28 (2): 169, цитируется у Шауэра, «Английское естественное правосудие и американская надлежащая правовая процедура», стр. 51, п. 24.
  3. ^ а б c d Лорд Вульф; Джеффри Джоуэлл; Эндрю Ле Сюер, ред. (2007), «Процедурная справедливость: введение, история и сравнительные перспективы», Судебный обзор де Смита (6-е изд.), Лондон: Сладкий и максвелл, pp. 317–354 at 321, ISBN  978-0-421-69030-1.
  4. ^ Артур Л. Гудхарт (1953), Английское право и моральное право (PDF), Лондон: Стивенс, стр. 65, OCLC  1812603, цитируется в Судебный обзор де Смита, п. 321
  5. ^ J.R.S. Forbes (2006), «Естественная справедливость: Общее», Правосудие в трибуналах (2-е изд.), Сидней: The Federation Press, стр. 100–118 на 103, ISBN  978-1-86287-610-1.
  6. ^ а б c d Киоа - Вест [1985] HCA 81, (1985) 159 CLR 550 (18 декабря 1985 г.), Высший суд (Австралия).
  7. ^ Дэвид Филлип Джонс; Анн С. де Виллар (2009 г.), «Естественная справедливость и долг быть справедливым», Принципы административного права (5-е изд.), Carswell, стр. 208–223 на 209, ISBN  978-0-7798-2126-6.
  8. ^ Бейкер против Канады (министр по делам гражданства и иммиграции) 1999 CANLII 699, [1999] 2 S.C.R. 817, Верховный суд (Канада).
  9. ^ Бейкер, пп. 23–28.
  10. ^ а б c d Найт против отделения № 19 головной школы Индии 1990 CANLII 138, [1990] 1 S.C.R. 653, S.C. (Канада).
  11. ^ а б Суриндер Сингх Канда против Федерации Малайи [1962] UKPC 2, [1962] AC 322 на 337, Тайный совет (по обращению из Малайи).
  12. ^ Лорд Маккей из Клэшферна, изд. (2010), Законы Англии Холсбери, 61 (5-е изд.), Лондон: LexisNexis, п. 629, ISBN  978-1-4057-3424-0.
  13. ^ Смотрите "Право на справедливое судебное разбирательство "раздел ниже.
  14. ^ а б c Тан Кин Хва против Совета практикующих специалистов традиционной китайской медицины [2005] SGHC 153, [2005] 4 S.L.R. (R.) [Singapore Law Reports (переиздание)] 604, стр. 610, п. 11, Высший суд (Сингапур).
  15. ^ а б Metropolitan Properties Co (FGC) Ltd против Ланнона [1968] EWCA Civ 5, [1969] 1 QB 577, Апелляционный суд (Англия и Уэльс).
  16. ^ Р против Сассексских судей, ex parte McCarthy [1924] 1 КБ 256 при 259, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  17. ^ Чи Сиок Чин против Генерального прокурора [2006] SGHC 153, [2006] 4 S.L.R. (R.) 541 at 547–548, para. 9, H.C. (Сингапур).
  18. ^ а б c d е Даймс v Владельцы канала Гранд-Джанкшн (1852) 3 H.L. Cas. 759, г. 10 301 э. Р., Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  19. ^ R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (№ 2) [1999] УХЛ 1, [2000] 1 AC 119 при 133, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  20. ^ а б c Locabail (UK) Ltd против Bayfield Properties Ltd. [1999] EWCA Civ 3004, [2000] QB 451, Апелляционный суд (Англия и Уэльс).
  21. ^ Ex parte PinochetС. 132–133.
  22. ^ Р против Рэнд (1866) LR 1 QB 230 при 233, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  23. ^ а б Р против Гоф [1993] УКХЛ 1, [1993] AC 646, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  24. ^ Уэбб против Королевы [1994] HCA 30, (1994) 181 CLR 41, Высший суд (Австралия).
  25. ^ а б Портер против Мэджилла [2001] УКХЛ 67, [2002] 2 AC 357, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  26. ^ П - Суды Ливерпуля, ex parte Topping [1983] 1 W.L.R. 119 в 123, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  27. ^ Джеяретнам Джошуа Бенджамин против Ли Куан Ю [1992] 1 S.L.R. (R.) 791 at 825–826, paras. 80–83, C.A .; Тан Лян Хонг против Ли Куан Ю [1997] 3 S.L.R. (R.) 576 at 595–596, para. 46, C.A.
  28. ^ а б c d е Ре Шанкар Алан с / о Анант Кулкарни [2006] SGHC 194, [2007] 1 S.L.R. (R.) 85, H.C. (Сингапур).
  29. ^ Джеффри А. Флик (1979), Естественная справедливость: принципы и применение, Лондон: Баттервортс, стр. 138–139, ISBN  978-0-409-35260-3.
  30. ^ Грейт-чарт - Кеннингтон (1795) 2 ул. 1173, г. 93 1107 э. Р..
  31. ^ Местный совет здравоохранения Уэйкфилда против Вест Райдинг и Гримсби Рли. Co. (1865) Л. 1 QB 84, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  32. ^ Р против Байлз, ex parte Hollidge (1912) 77 J.P. 40.
  33. ^ а б c d е ж грамм Уэйд, H.W.R.; Форсайт, К.Ф. (2009), Административное право (10-е изд.), Оксфорд; Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, стр. 400, ISBN  978-0-19-921973-5.
  34. ^ а б Эллисон против Генерального совета по медицинскому образованию и регистрации [1894] 1 QB 750, Апелляционный суд (Англия и Уэльс).
  35. ^ а б c d е Тио Ли-анн (1999), «Закон и административное государство», в Кевин И.Л. Тан (ред.), Правовая система Сингапура (2-е изд.), Сингапур: Издательство Сингапурского университета, pp. 160–229 at 192–193, ISBN  978-9971-69-213-1.
  36. ^ Ридж - Болдуин [1963] УХЛ-2, [1964] AC 40, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  37. ^ а б Купер против Совета по делам Уондсворта (1863) 14 C.B.N.S. 180, 143 E.R. 414, Суд общей юрисдикции (Англия). Это было замечено в таких случаях, как Совет местного правительства против Арлиджа [1915] AC 120, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); и Р. против Инспектор полицейского участка на Леман-стрит, ex parte Venicoff [1920] 3 КБ 72, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  38. ^ а б R v Комиссары по электроэнергетике, ex parte London Electricity Joint Committee Co. (1920), Ltd. [1924] 1 КБ 171, Высший суд (Королевская скамья ) (Англия и Уэльс).
  39. ^ Смотрите также Николсон против комиссаров региональной полиции Халдиманд-Норфолк 1978 CANLII 24, [1979] 1 S.C.R. 311, S.C. (Канада).
  40. ^ М. Сорнараджах. «Естественная справедливость, справедливость и административные функции» (PDF). (1977) 5 (3) Обзор права Университета Тасмании, 268, 269.
  41. ^ Ахмед против казначейства Ее Величества [2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 534, Верховный суд (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  42. ^ Указ 2006 года о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) (С.И. 2006 № 2657. ).
  43. ^ Указ 2006 года «Аль-Каида и Талибан (Меры Организации Объединенных Наций)» (С.И. 2006 № 2952 ).
  44. ^ Закон Организации Объединенных Наций 1946 года (1946 г. 45 ), с. 12.
  45. ^ См., Например, Ахмед, п. 685, пункт 246, на Лорд Манс J.S.C.
  46. ^ Изобразительное искусство. 6 (3) излагаются некоторые требования права на справедливое судебное разбирательство, но только в контексте уголовного судопроизводства.
  47. ^ Хаджианастассиу - Греция [1992] ECHR 78, (1992) 16 E.H.R.R. 219, Европейский суд по правам человека.
  48. ^ а б c d е ж Тимоти Эндикотт (2009), Административное право, Нью-Йорк, Нью-Йорк: Oxford University Press, п. 110, ISBN  978-0-19-927728-5.
  49. ^ а б R v Государственный секретарь Министерства внутренних дел, ex parte Doody [1993] УКХЛ 8, [1994] 1 AC 531 при 560, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  50. ^ Главный констебль полиции Северного Уэльса против Эванса [1982] УКХЛ 10, [1982] 1 W.L.R. 1155, г. Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  51. ^ а б Р. (Morgan Grenfell & Co Ltd) против Специального комиссара по подоходному налогу [2001] EWCA Civ 329, [2002] 2 W.L.R. 255, стр. 286, п. 47, Апелляционный суд (Англия и Уэльс).
  52. ^ а б Ллойд v Макмэхон [1987] 1 AC 625, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  53. ^ Кей Сви Пин против Загородного клуба острова Сингапур [2008] 2 S.L.R. (R.) 802 at 806, para. 7.
  54. ^ а б c d е Государственный секретарь Министерства внутренних дел против AF [2009] УКХЛ 28, [2010] 2 AC 269, Дом лордов (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
  55. ^ А против Соединенного Королевства [2009] ECHR 301, (2009) 49 E.H.R.R. 625, E.C.H.R.
  56. ^ Тан Бун Чи Дэвид против Медицинского совета Сингапура [1979–1980] S.L.R. (R.) 523, H.C. (Сингапур).
  57. ^ Ре Тео Чу Хонг [1995] 2 S.L.R. (R.) 441, H.C. (Сингапур).
  58. ^ Хоу Юн Чонг v Главный асессор [1977–1978] S.L.R. (R.) 386, H.C. (Сингапур).
  59. ^ Front Row Investment Holdings (Singapore) Pte. Ltd. против Daimler South East Asia Pte. ООО [2010] SGHC 80, п. 31, H.C. (Сингапур); смотрите также R v Комиссар по производственным травмам, ex parte Howarth (1968) 4 К.И.Р. 621; Кей Сви Пин, п. 806, п. 7: «[I] если суд после завершения слушания получит дополнительные доказательства, пострадавшая сторона должна быть приглашена, чтобы прокомментировать их».
  60. ^ а б SEF Construction Pte. Ltd. против Skoy Connected Pte. ООО [2010] 1 S.L.R. 733 на 757, п. 58.
  61. ^ Кок Сенг Чонг против Bukit Turf Club [1992] 3 S.L.R. (R) 772, H.C. (Сингапур).
  62. ^ а б R v Государственный секретарь Министерства внутренних дел, ex parte Tarrant [1985] 1 QB 251, Участковый суд (Англия и Уэльс).
  63. ^ Доресами против Комиссии по государственным услугам [1971] 2 Малайский юридический журнал 127, Высший суд (Малайзия).
  64. ^ Хо Пол против Медицинского совета Сингапура [2008] 2 S.L.R. (R.) 780, H.C. (Сингапур).
  65. ^ а б Радживан Эдакалаван против государственного обвинителя [1998] 1 S.L.R. (R.) 10, H.C. (Сингапур).
  66. ^ Ре Сиа Муи Гуат [1988] 2. S.L.R. (R.) 165 at 178–179, para. 34, H.C. (Сингапур).
  67. ^ а б R против Нортумберлендского апелляционного суда по вопросам компенсации, ex parte Shaw [1952] 1 КБ 338, Апелляционный суд (Англия и Уэльс).
  68. ^ Кейт Фрэнк Гудфеллоу (1971), Администрация в соответствии с законом: доклад СПРАВЕДЛИВОСТЬ, Лондон: Стивенс, стр. 23, ISBN  978-0-420-43710-5.

Рекомендации

Случаи

Другие работы

дальнейшее чтение

Статьи, веб-сайты и видео

Книги

  • Аронсон, Марк I .; Дайер, Брюс; Гровс, Мэтью (2009), «Процедурная справедливость: объем обязанностей; Правило слушания; Правило против предвзятости [главы 7–9]», Судебный пересмотр административных действий (4-е изд.), Сидней: Thomson Reuters (Professional) Australia Ltd., стр. 403–711, ISBN  978-0-455-22557-9.
  • Бинмор, Кен [Нет Джордж] (2005), Естественная справедливость, Нью-Йорк, Нью-Йорк: Oxford University Press, ISBN  978-0-19-517811-1.
  • Кейн, Питер (2004), «Процедурные основания рассмотрения [глава 7]», Введение в административное право (4-е изд.), Оксфорд: Clarendon Press, pp. 133–184 at 133–168, ISBN  978-0-19-926898-6.
  • Крейг, Пол [П.] (2008), «Естественное правосудие: слушания; естественное правосудие: предвзятость и независимость [главы 12–13]», Административное право (6-е изд.), Лондон: Сладкий и максвелл, стр. 371–436, ISBN  978-1-84703-283-6.
  • Джонс, Дэвид Филлип; де Виллар, Энн С. (2009), «Естественная справедливость и обязанность быть справедливой: историческое развитие и общие принципы; обязанность быть справедливой: Audi Alteram Partem; обязанность быть справедливой: правило против предвзятости» [глава 8 –10] », Принципы административного права (5-е изд.), Торонто, Онтарио: Carswell, стр. 210–457, ISBN  978-0-7798-2126-6.
  • Лейланд, Питер; Энтони, Гордон (2009), «Процессуальное нарушение II: Развитие правил естественной справедливости / справедливости; процедурное нарушение III: требования естественной справедливости / справедливости [главы 15–16]», Учебник по административному праву (6-е изд.), Oxford: Oxford University Press, стр.342–391, ISBN  978-0199-21-776-2.
  • Махер, Джерри (1986), «Естественная справедливость как честность», в Маккормик, Нил; Биркс, Питер (ред.), Правовой разум: очерки Тони Оноре, Оксфорд: Clarendon Press, стр.103–120, ISBN  978-0-19-876196-9.
  • Ван Азлан Ахмад; Ник Ахмад Камаль Ник Махмод (2006 г.), "Процедурные сверхзаконы в общем праве", Административное право в Малайзии, Петалинг Джая, Селангор, Малайзия: Sweet & Maxwell Asia, стр. 119–177, ISBN  978-983-2631-75-0.